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作者:張?jiān)旅?/span> 商標(biāo)評(píng)審委員會(huì) IPRdaily專欄作者
來(lái)源:IPRdaily
投稿原標(biāo)題:在特定商品、服務(wù)上,總有些標(biāo)識(shí)不能注冊(cè)為商標(biāo)
我又在案件中學(xué)習(xí)到新的知識(shí)點(diǎn),非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“湯瓶八診”。
“湯瓶八診” 為回族特色的保健療法,八診即頭診、面診、耳診、手診、腳診、骨診、脈診、氣診。
該療法已有1300年歷史,一直以口傳心授的方式在回族民間流傳。到了楊明公(1710-1850)這一代,形成了較為完整的、自成一體的八種療法,正式命名為“湯瓶八診”。2008年被確定為第二批國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
以上內(nèi)容來(lái)自“湯瓶八診”商標(biāo)無(wú)效案中查明的事實(shí)。我也是看到這個(gè)案件時(shí),才知道有這樣一種療法。
這種診法的療效如何,我還真不是很關(guān)心,吸引我的是這件商標(biāo)被宣告無(wú)效的理由。
“湯瓶八診”作為指定使用在第44類按摩(醫(yī)療)等服務(wù)上的商標(biāo),從2007年2月獲準(zhǔn)注冊(cè),到2016年5月北京市高級(jí)人民法院做出終審判決予以宣告無(wú)效,十年商標(biāo)夢(mèng),一朝歸為零的事實(shí)說(shuō)明,不管是出于善意的注冊(cè),還是基于利益的使用,在特定商品、服務(wù)上,總有些標(biāo)識(shí)因無(wú)法起到識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源而不能注冊(cè)為商標(biāo)。
這是件關(guān)于商標(biāo)法第十一條第一款第(3)項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)無(wú)效宣告案。商標(biāo)注冊(cè)人為楊家后人楊華祥,提起無(wú)效申請(qǐng)的是兩位自然人李業(yè)紅、郭宏杰。
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的無(wú)效裁定書和兩審法院的判決書,均對(duì)該商標(biāo)予以宣告無(wú)效的理由進(jìn)行了全面闡述,這里摘取各自部分內(nèi)容。
北京市高級(jí)人民法院的判決:爭(zhēng)議商標(biāo)雖然經(jīng)過(guò)使用有一定知名度,并被評(píng)為寧夏著名商標(biāo),但相對(duì)于已有1300年歷史、在回族民間廣泛流傳并被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的“回族湯瓶八診療法”,無(wú)論是在爭(zhēng)議商標(biāo)的使用時(shí)間、使用范圍方面,還是在相關(guān)公眾的客觀認(rèn)知效果方面,爭(zhēng)議商標(biāo)通過(guò)使用所建立的知名度,仍不足以抵消或者超越相關(guān)公眾對(duì)“湯瓶八診”是一種具有中國(guó)回族特色的養(yǎng)生保健療法的認(rèn)知。因此,在案證據(jù)尚不足以認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)屬于商標(biāo)法第十一條第二款規(guī)定的可以注冊(cè)的情形。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決:在案證據(jù)中相關(guān)刊物、圖書對(duì)“湯瓶八診”、 “回族湯瓶八診”、 “中國(guó)回族湯瓶八診”等描述,屬于對(duì)回族診療方法的介紹,并非商標(biāo)意義上的使用。且楊華祥并無(wú)證據(jù)證明爭(zhēng)議商標(biāo)僅與其建立唯一特定聯(lián)系,從而可以區(qū)別于不同市場(chǎng)主體提供的“湯瓶八診”,故楊華祥主張的使用行為是對(duì)“湯瓶八診”非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的一般性傳承,而非商標(biāo)法意義上的使用。
商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定:在案證據(jù)無(wú)法證明“湯瓶八診”療法為楊華祥所獨(dú)創(chuàng)??梢哉J(rèn)定楊華祥對(duì)“湯瓶八診”療法進(jìn)行了介紹、整理、編撰的工作。但其將此種回族流傳至今的療法名稱作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè),并使用在核定的按摩(醫(yī)療)、醫(yī)療診所、保健、理療等服務(wù)上,具有表述服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式等特點(diǎn)之虞,缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。
雖然對(duì)于“缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征”的判斷,也存在見仁見智的分歧,但“湯瓶八診”文字對(duì)于按摩(醫(yī)療)、醫(yī)療診所、保健、理療等服務(wù)來(lái)說(shuō),三審保持了一致認(rèn)識(shí)。
在另一件駁回復(fù)審案件中,某公司把“黔繡”申請(qǐng)?jiān)诜b花邊、銀線制繡品等商品上,同樣一直把官司打到北京市高級(jí)人民法院,最后還是沒(méi)有得到支持。
盡管出于各種原因的考慮,每個(gè)市場(chǎng)主體都可以提出自己想要的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。這是法律賦予的權(quán)利,無(wú)可厚非。但《商標(biāo)法》第四十四條規(guī)定:已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo),違反本法第十條、第十一條、第十二條的規(guī)定,由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效,其他單位和個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。
這一規(guī)定的重點(diǎn)是:沒(méi)有時(shí)間限制。
同樣沒(méi)有時(shí)間限制的是,一個(gè)人可以反復(fù)申請(qǐng)商標(biāo)。比如楊先生,在本案還未審結(jié)時(shí),已經(jīng)于2012年再次在醫(yī)院服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)了“湯瓶八診”商標(biāo)。也許他很高興,但我的感覺(jué)是,離又一件商標(biāo)無(wú)效宣告案的審理不遠(yuǎn)了。
我不知道是不是就算這樣一通折騰,對(duì)于商標(biāo)申請(qǐng)人還是有可取之處。但我個(gè)人非常不贊成把缺乏顯著特征的文字來(lái)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)。因?yàn)闄?quán)利太不確定,隨時(shí)都有可能被宣告無(wú)效,這就可能會(huì)帶來(lái)更加不確定的損失。而且,損失的往往不僅有金錢,還有時(shí)間,甚至感情。
所以,就算申請(qǐng)商標(biāo),還是全面權(quán)衡下利弊,再做更好。
原標(biāo)題:在特定商品、服務(wù)上,總有些標(biāo)識(shí)不能注冊(cè)為商標(biāo)
來(lái)源:IPRdaily
作者:張?jiān)旅? 商標(biāo)評(píng)審委員會(huì) IPRdaily專欄作者
編輯:IPRdaily 彭瑩
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