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淺議專利案件中侵權(quán)責(zé)任的劃分和認(rèn)定

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灣區(qū)知識產(chǎn)權(quán)4年前
淺議專利案件中侵權(quán)責(zé)任的劃分和認(rèn)定

淺議專利案件中侵權(quán)責(zé)任的劃分和認(rèn)定

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:趙東豪

原標(biāo)題:淺議專利案件中侵權(quán)責(zé)任的劃分和認(rèn)定


專利侵權(quán)中,權(quán)利人能夠直接取到的證據(jù),往往是從銷售者處購買到的侵權(quán)產(chǎn)品,因此侵權(quán)產(chǎn)品的銷售者指向非常明確,但侵權(quán)產(chǎn)品真正的生產(chǎn)者往往難以確定,因此在取證和訴訟的過程中,權(quán)利人要從多個角度出發(fā),從而判斷銷售者和制造者是否存在惡意串通、不同被告之間是否存在人格混同、委托方和加工方之間誰才是真正的制造者等,進(jìn)而區(qū)分不同侵權(quán)主體之間的責(zé)任,這樣才能從源頭上打擊到侵權(quán)行為。


在專利侵權(quán)案件中,常常會出現(xiàn)侵權(quán)產(chǎn)品的銷售者和制造者不一樣的情形,權(quán)利人為了保障自己的利益,通常會將兩者一并起訴,但這時兩者之間的責(zé)任應(yīng)該如何劃分呢?是屬于連帶責(zé)任、還是共同侵權(quán)或者是分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?


一、傳統(tǒng)的連帶賠償


在《民法典》第1203條中規(guī)定“因產(chǎn)品存在缺陷造成損害的,被侵權(quán)人可以向產(chǎn)品的生產(chǎn)者請求賠償,也可以向產(chǎn)品的銷售者請求賠償。產(chǎn)品缺陷由生產(chǎn)者造成的,銷售者賠償后,有權(quán)向生產(chǎn)者追償。因銷售者的過錯使產(chǎn)品存在缺陷的,生產(chǎn)者賠償后,有權(quán)向銷售者追償”,也即因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致的損害,被侵權(quán)人既可以向生產(chǎn)者進(jìn)行追償,也可以向銷售者進(jìn)行追償,生產(chǎn)者和銷售者承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,這里主要是為了被侵權(quán)人選擇合適的訴訟對象,方便維護(hù)自己的合法權(quán)益,這是保護(hù)弱勢群體的需要,有利于實現(xiàn)社會的公平正義。


二、討論新形勢下專利訴訟中侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)


(1)在具有合法來源時,侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)


在專利侵權(quán)案件中,常常會遇到被告提供完整的貨物來自第三方的證據(jù),表示自己具有合法來源,那么這種情況下,被告的合法來源是否一定成立呢?根據(jù)《專利法》第77條“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,能證明該產(chǎn)品合法來源的,不承擔(dān)賠償責(zé)任”,因此合法來源成立的前提是:1、主體只能是產(chǎn)品的使用、許諾銷售或者是銷售者;2、主觀上是善意的,也即主觀上不知道或不應(yīng)知道是侵權(quán)產(chǎn)品,此處的不應(yīng)知道是說被告應(yīng)盡到合理審查義務(wù),比如說對進(jìn)貨渠道、進(jìn)貨對象、進(jìn)貨價格、第三方的主體信息、第三方是否擁有專利、第三方的經(jīng)營資質(zhì)、是否符合商業(yè)慣例等進(jìn)行審查;3、來源合法,產(chǎn)品是通過正當(dāng)渠道獲得的,只有這樣才構(gòu)成合法來源。


在鐘某某訴深圳市蘭保斯科技有限公司外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛一案中[1],被告雖然提供了詳細(xì)的向第三方采購的證據(jù),但因在產(chǎn)品的外包裝上印有被告的商標(biāo),且被告具有生產(chǎn)資質(zhì),也在網(wǎng)上宣傳自己是制造者,被認(rèn)定為侵權(quán)產(chǎn)品的制造者,不符合合法來源的抗辯主體,因此合法來源不成立,被告承擔(dān)賠償責(zé)任,在劉某某訴深圳市卡酷特科技有限公司外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛一案中[2],被告提交從第三方處下單記錄、QQ聊天記錄等證據(jù),但被告未按照正常的交易慣例先向第三方問價詢價,而是直接出示產(chǎn)品照片、產(chǎn)品價格數(shù)量等詳盡信息,第三方除了表明運費價格外無其他表示,對被告提供的產(chǎn)品照片、產(chǎn)品價格數(shù)量等也無異議,雙方的交易并未經(jīng)過正常交易中應(yīng)當(dāng)發(fā)生的詢價、議價環(huán)節(jié),不符合正常的交易習(xí)慣,因此法官認(rèn)為被告沒有盡到合理注意的義務(wù),存在過失,合法來源不成立,被告承擔(dān)了賠償責(zé)任,至于這種情況下,被告是能向第三方進(jìn)行追償或原告能否向第三人起訴,屬于另外的法律關(guān)系,需另案處理,大家也可以對這一問題發(fā)表自己的觀點。


(2)不存在合法來源時,侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)


在不存在合法來源時,制造者和銷售者則責(zé)任應(yīng)該如何劃分呢?第一,當(dāng)銷售者明知制造者制造的是侵權(quán)產(chǎn)品,但仍采購并銷售時,應(yīng)認(rèn)定銷售者和制造者構(gòu)成共同侵權(quán),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任;第二,當(dāng)銷售者和制造者之間具有特殊關(guān)系,比如存在交叉股東、共同宣傳時,應(yīng)認(rèn)定兩者存在人格混同,銷售者知道或應(yīng)當(dāng)知道所銷售的產(chǎn)品為侵權(quán)產(chǎn)品,應(yīng)與制造者承擔(dān)連帶賠償責(zé)任;第三,當(dāng)銷售者以明顯低于市場價格從制造者處采購侵權(quán)產(chǎn)品,不符合基本的商業(yè)邏輯時,可以認(rèn)為銷售者明知或應(yīng)當(dāng)知道所銷售的產(chǎn)品為侵權(quán)產(chǎn)品,銷售者和制造者構(gòu)成共同侵權(quán),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任;第四,當(dāng)銷售者和制造者不存在聯(lián)系時,筆者認(rèn)為兩者不應(yīng)該承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,銷售者應(yīng)該對其銷售行為承擔(dān)責(zé)任,制造者對其制造行為承擔(dān)責(zé)任,侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照制造者和銷售者對權(quán)利人造成的損失計算,或者是按照制造者和銷售者的獲利計算,如果損失和獲利均不能確定,則由法院進(jìn)行酌定。


三、在侵權(quán)產(chǎn)品上有商標(biāo),商標(biāo)所有人一定是制造者嗎?


在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中,目前大量仿制產(chǎn)品的生產(chǎn)者,并不會將自身的商品標(biāo)識或公司名稱印在侵權(quán)產(chǎn)品上,尤其是在一些體積較小的產(chǎn)品(筆者曾經(jīng)代理過的手機折疊支架在外部沒有任何標(biāo)識),淘寶、京東等平臺上的電商為了提升店鋪的知名度,會將這些仿制產(chǎn)品放在自己的包裝中進(jìn)行販賣,這些包裝上往往可能會存在商標(biāo)、公司名稱等表示,那么商標(biāo)或公司名稱所有人就一定是產(chǎn)品的制造者嗎?


根據(jù)《最高人民法院關(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標(biāo)所有人為被告提起民事訴訟的批復(fù)》中“任何將自己的姓名、名稱、商標(biāo)或者可資識別的其他標(biāo)識體現(xiàn)在產(chǎn)品上,表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個人,均屬于民法通則第一百二十二條規(guī)定的'產(chǎn)品制造者'和產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)定的'生產(chǎn)者',但需要注意的是最高院的這里批復(fù)主要針對的是因產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成他人財產(chǎn)、人身損害的,產(chǎn)品制造者、銷售者應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。運輸者、倉儲者對此負(fù)有責(zé)任的,產(chǎn)品制造者、銷售者有權(quán)要求賠償損失”,該批復(fù)所要解決的是在標(biāo)識所有人許可他人使用其標(biāo)識而出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時,該標(biāo)識的所有人是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任問題,即主要針對因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致他人財產(chǎn)或人身損害的情況,該批復(fù)主要是為了保護(hù)的弱勢群體的利益,特別是在消費者人身受到傷害時,方便消費者及時進(jìn)行維權(quán)。


在廣州市強生信達(dá)貿(mào)易有限公司訴上海出亞實業(yè)有限公司買賣合同糾紛一案[3]就提出了相反的情況,在該判決中認(rèn)為:根據(jù)最高人民法院的前述批復(fù),“在確立相關(guān)案件訴訟主體時,任何將自己的姓名、名稱、商標(biāo)或者可資識別的其他標(biāo)識體現(xiàn)在產(chǎn)品上,表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個人,均可被列為相應(yīng)案件的當(dāng)事人。產(chǎn)品上標(biāo)示了姓名、名稱、商標(biāo)等標(biāo)識即可初步認(rèn)為相應(yīng)的企業(yè)或者個人是相關(guān)產(chǎn)品的制造者,在案件起訴時就可以將相應(yīng)的企業(yè)或者個人列為當(dāng)事人。但在案件作出實體判決時,不能僅依據(jù)產(chǎn)品上標(biāo)示的姓名、名稱、商標(biāo)等標(biāo)識確認(rèn)產(chǎn)品的制造者,而要根據(jù)各方當(dāng)事人提供的全案證據(jù)進(jìn)行認(rèn)定?!?br/>


在廣東雅潔五金有限公司訴溫州藍(lán)天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司、黎澤強、馬化通外觀設(shè)計專利權(quán)侵權(quán)糾紛一案中[4],廣東雅潔公司主張溫州藍(lán)天公司為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者,其證明自己主張的唯一證據(jù)是包裝有被訴侵權(quán)產(chǎn)品且表面標(biāo)示有商標(biāo)所有人為溫州藍(lán)天公司的商標(biāo)的包裝盒,但溫州藍(lán)天公司是一家知識產(chǎn)權(quán)代理公司,最高院認(rèn)為:溫州藍(lán)天公司作為知識產(chǎn)權(quán)代理公司,其經(jīng)營范圍是從事知識產(chǎn)權(quán)代理業(yè)務(wù),不具有制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品鎖具的能力,且廣東雅潔公司也沒有提供證據(jù)證明溫州藍(lán)天公司與他人使用該商標(biāo)共同實施了制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為,因此,僅憑該證據(jù)尚不足以認(rèn)定溫州藍(lán)天公司系被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者。


由此可見單憑商標(biāo)或公司名稱來認(rèn)定商標(biāo)或公司名稱所有權(quán)人為制造者,證據(jù)是不足的(切忌孤證),必須結(jié)合其他證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈,才能達(dá)到認(rèn)定制造者的目的,可以和商標(biāo)一起認(rèn)定侵權(quán)產(chǎn)品制造者的其他證據(jù)還包括:網(wǎng)站、域名、宣傳黃頁等,例如在上文(蘭保斯)一案中,結(jié)合包裝商標(biāo)和網(wǎng)站宣傳,認(rèn)定蘭保斯為制造者,合法來源不成立。


四、討論在公司發(fā)生“人格混同”情況下,被告主體的確定


在電商平臺上,如天貓便要求入住商家主體必須是公司,而經(jīng)營者為了提高銷量,往往會注冊多個公司,在電商平臺上開設(shè)多個店鋪,經(jīng)營相同或類似的產(chǎn)品,在具體的案件中,我們曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)多個網(wǎng)店背后的公司注冊地址、公司股東、經(jīng)營產(chǎn)品相同的情形,該種情況下在起訴時需要怎么處理呢?是否可以認(rèn)定這幾個店鋪背后的公司構(gòu)成人格混同,直接對背后公司進(jìn)行起訴呢?


認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司存在人格混同有以下幾個表征因素:


(1)人員混同


人員混同即“一個公司,幾塊牌子”,權(quán)利人可以通過在國家企業(yè)信息網(wǎng)、企查查、啟信寶等平臺上進(jìn)行查詢,查看公司的注冊地址是否相同、股東是否有交叉,在公司網(wǎng)站上看公司人員是否相同等。


(2)業(yè)務(wù)混同


業(yè)務(wù)混同即兩個公司從事相同的業(yè)務(wù)活動,在經(jīng)營過程中彼此不分,權(quán)利人可以通過比對網(wǎng)店上的聯(lián)系電話、宣傳照片、商標(biāo)使用情況等進(jìn)行判斷,如果使用同樣的電話、宣傳照片和商標(biāo),即相當(dāng)于將A、B公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行了混同宣傳。


(3)財務(wù)混同


財務(wù)混同主要表現(xiàn)為公司經(jīng)營場所、主要辦公和生產(chǎn)設(shè)備以及財產(chǎn)、賬簿、賬戶等的混同。


根據(jù)《公司法》規(guī)定,在構(gòu)成混同時,應(yīng)該刺破面紗,通過認(rèn)定公司和公司之間構(gòu)成人格混同,對構(gòu)成人格混同的公司同時提起訴訟,要求承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,例如在鄒某某與江門市豐潤日用制品有限公司、江門市蓬江區(qū)荷塘遠(yuǎn)強清潔用品廠侵害實用新型專利權(quán)糾紛中[5],就認(rèn)定2個公司構(gòu)成混同經(jīng)營,判決2公司依法應(yīng)當(dāng)連帶承擔(dān)停止侵權(quán)并賠償損失的法律責(zé)任,如果單獨起訴的話不但不利于打擊源頭,保護(hù)專利,還會造成司法資源的浪費。


五、討論在代工(OEM/ODM)中代工方和委托方侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)


隨著社會分工的發(fā)展,委托加工、貼牌生產(chǎn)被越來越多的企業(yè)所采納,比如蘋果和富士康之間的委托加工關(guān)系,那么在這種代工模式下,發(fā)生專利侵權(quán)糾紛時,責(zé)任應(yīng)該怎么劃分呢?委托加工主要有兩種模式,一種是“OEM”, 也就是俗稱的代工,另一種是“ODM”,俗稱貼牌, OEM產(chǎn)品是為A公司進(jìn)行設(shè)計,委托B公司代工方生產(chǎn),生產(chǎn)后的產(chǎn)品也只能使用該A公司的品牌名稱,絕對不能冠上B公司的名稱再進(jìn)行生產(chǎn),也即別人的技術(shù)和品牌,工廠只生產(chǎn)。ODM是由B公司進(jìn)行設(shè)計及生產(chǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品貼上A公司的商標(biāo),即就是工廠的產(chǎn)品,別人的品牌,這種情況當(dāng)發(fā)生專利侵權(quán)時,A公司和B公司的責(zé)任應(yīng)該如何劃分呢?


第一,在OEM這種情況下,A公司是設(shè)計方案的提供者,B公司是根據(jù)A公司的設(shè)計方案進(jìn)行的生產(chǎn),在該種情況下,只要B公司與A公司簽訂了OEM生產(chǎn)合同,且在生產(chǎn)前盡到了合理審查的義務(wù),比如在生產(chǎn)前審核了A公司的專利證書、經(jīng)營資質(zhì)、工商信息等,該種情況下應(yīng)該認(rèn)定A公司為侵權(quán)產(chǎn)品的制造者,在北京利而浦電器有限責(zé)任公司與魏某某侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛上訴案中[6],北京市第一中級人民法院認(rèn)為,根據(jù)利而浦公司與武義公司簽訂的《“?,斕亍監(jiān)EM購銷合同》,利而浦公司委托武義公司加工貼有“?,斕亍鄙虡?biāo)的產(chǎn)品,任何有關(guān)產(chǎn)品加工工廠或零部件的采購都必須經(jīng)過利而浦公司同意,被控侵權(quán)產(chǎn)品的保修卡和使用說明書上均署名利而浦公司。因此,原審法院認(rèn)定利而浦公司為涉案產(chǎn)品的制造者并無不當(dāng),利而浦公司主張其并未制造涉案產(chǎn)品,沒有事實和法律依據(jù),不予支持。


但本案并未對武義公司的應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任責(zé)任進(jìn)行劃分,在蘇州云白環(huán)境設(shè)備股份有限公司與蘇州泰高煙囪科技有限公司、吳江市寶新金屬制品有限責(zé)任公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中[7],寶新公司接受泰高公司的委托,加工被訴侵權(quán)產(chǎn)品的部件,并提供了與泰高公司簽訂的兩份加工制作合同。兩份合同約定賣方(寶新公司)依照經(jīng)雙方確認(rèn)的圖紙及技術(shù)協(xié)議要求為買方(泰高公司)加工、制造、檢測、包裝鋼制煙囪的外筒、內(nèi)筒等部件,在寶新公司提供的郵件往來記錄表明,泰高公司曾向其發(fā)送了40米煙囪的總圖及簡體拼接圖、基礎(chǔ)模板、修改圖以及50米煙囪初步總圖和主材排版圖、地腳螺栓圖、焊縫圖、開孔位置圖等技術(shù)資料,證明寶新公司僅是接受泰高公司委托,按照泰高公司提供的技術(shù)方案進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的代工者,最高院最終判決:蘇州泰高煙囪科技有限公司停止制造、銷售,吳江市寶新金屬制品有限責(zé)任公司停止制造侵害蘇州云白環(huán)境設(shè)備股份有限公司的專利,蘇州泰高煙囪科技有限公司賠償蘇州云白環(huán)境設(shè)備股份有限公司經(jīng)濟損失及維權(quán)的合理開支。


第二,在ODM這種情況下,B公司是設(shè)計方案的提供者,A公司僅是商標(biāo)提供人,在A公司沒有故意誘導(dǎo)、教唆B公司侵犯他人專利的情況下,不能認(rèn)為A公司為專利法規(guī)定的“未經(jīng)專利權(quán)人許可而為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口專利產(chǎn)品的行為”,不屬于專利法意義上的制造者,在敖某某與飛利浦(中國)投資有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛再審案[8],另查明被訴侵權(quán)產(chǎn)品是和宏公司在原有模具基礎(chǔ)上改??套纸挥苫葜莺秃旯旧a(chǎn),被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案完全來源于和宏公司,飛利浦公司沒有向惠州和宏公司就被訴侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)提供技術(shù)方案或者提出技術(shù)要求,雖然在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上標(biāo)注“PHILIPS”商標(biāo),但在產(chǎn)品的包裝上寫明了產(chǎn)地中國惠州,飛利浦公司之后的產(chǎn)品包裝上均標(biāo)注制造商惠州和宏公司,飛利浦公司作為商標(biāo)提供者僅僅標(biāo)識該商品提供者的作用,因此不是專利法意義上的制造者,其行為并不構(gòu)成對涉案專利的侵害[9]。


六、總結(jié)


專利侵權(quán)中,權(quán)利人能夠直接取到的證據(jù),往往是從銷售者處購買到的侵權(quán)產(chǎn)品,因此侵權(quán)產(chǎn)品的銷售者指向非常明確,但侵權(quán)產(chǎn)品真正的生產(chǎn)者往往難以確定,因此在取證和訴訟的過程中,權(quán)利人要從多個角度出發(fā),從而判斷銷售者和制造者是否存在惡意串通、不同被告之間是否存在人格混同、委托方和加工方之間誰才是真正的制造者等,進(jìn)而區(qū)分不同侵權(quán)主體之間的責(zé)任,這樣才能從源頭上打擊到侵權(quán)行為。


注:

[1] (2019)粵03民初3272號

[2] (2020)粵03民初1483號

[3] (2013)滬高民三(知)終字第11號

[4] (2012)民申字第211號案

[5] (2013)江中法知民初字第29號

[6] (2012)一中民終字第10801號

[7] (2019)最高法知民終409號

[8] (2012)民申字第197號

[9]黎思儀:《專利侵權(quán)糾紛中的侵權(quán)產(chǎn)品“品牌商”能否認(rèn)定為制造者》


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:趙東豪

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君



注:原文鏈接:淺議專利案件中侵權(quán)責(zé)任的劃分和認(rèn)定(點擊標(biāo)題查看原文)


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