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“本文從法律規(guī)定出發(fā),結(jié)合具體案例,對相同主題核實的典型情形進(jìn)行分析?!?br/>
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:路偉廷 北京允天律師事務(wù)所
在國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的“2023年度專利復(fù)審無效十大案件”中,一則涉及優(yōu)先權(quán)核實的案例引起了廣泛關(guān)注。本文將從這一案例出發(fā),結(jié)合其他相關(guān)案例,對優(yōu)先權(quán)核實中相同主題核實的典型情況進(jìn)行分析,從而試探相同主題的判斷標(biāo)準(zhǔn)。
專利優(yōu)先權(quán)制度源自先申請原則,其成立與否,直接影響用于評價一項專利的新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)的時間節(jié)點,因此,不管是在專利申請階段還是在專利無效階段,優(yōu)先權(quán)的核實都是審查的重要一環(huán)。
一、從相關(guān)法律規(guī)定分析相同主題核實的判斷標(biāo)準(zhǔn)
關(guān)于相同主題核實的判斷標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,主要包括如下兩種:
(一)相同主題核實標(biāo)準(zhǔn)之“四要素”相同
專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型,是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。但應(yīng)注意這里所謂的相同,并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。[1]
基于上述“相同主題”的定義,對相同主題進(jìn)行核實時,應(yīng)執(zhí)行技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果這“四要素”相同的判斷標(biāo)準(zhǔn)。
(二)相同主題核實的判斷標(biāo)準(zhǔn)之“清楚地記載”
專利審查指南在第二部分第八章第4.6.2節(jié)優(yōu)先權(quán)核實的一般原則中規(guī)定,對“作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題”進(jìn)行核實,即判斷在后申請中各項權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件(說明書和權(quán)利要求書,不包括摘要)中。
為此,審查員應(yīng)當(dāng)把在先申請作為一個整體進(jìn)行分析研究,只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案,就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。審查員不得以在先申請的權(quán)利要求書中沒有包含該技術(shù)方案為理由,而拒絕給予優(yōu)先權(quán)。
所謂清楚地記載,并不要求在敘述方式上完全一致,只要闡明了申請的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可。但是,如果在先申請對上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述,甚至僅僅只有暗示,而要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細(xì)敘述,以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出,則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。
可見,進(jìn)行“相同主題”的核實,即判斷在后申請中各項權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件(說明書和權(quán)利要求書,不包括摘要)中,對于“清楚地記載”遵循的是“直接和毫無疑義地得出”的標(biāo)準(zhǔn)。
二、結(jié)合案例分析相同主題核實的典型情形
在判斷是否屬于“相同主題”,能否享有優(yōu)先權(quán)時,比較的對象是主張享有優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求和所依據(jù)的在先專利申請所公開的整體技術(shù)內(nèi)容,既包括在先專利申請的權(quán)利要求,也包括在先專利申請的說明書以及附圖。在比較方式上,并不要求在先申請與在后申請的文字表述完全一致,而是要考察在后申請的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案是否能從在先專利申請公開的整體技術(shù)內(nèi)容中直接、毫無疑義地得出。在后申請的權(quán)利要求沒有增加在先專利申請所無法涵蓋的技術(shù)內(nèi)容的,則可以享有優(yōu)先權(quán)。[2]
如果在后申請的權(quán)利要求增加了在先申請未涵蓋的技術(shù)內(nèi)容,或超出在先申請文件記載的范圍,該在先申請亦不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。
下文結(jié)合案例,對相同主題核實中存有爭議的幾種典型情形進(jìn)行分析:
(一)有文字記載、但無法實現(xiàn)的技術(shù)方案,是籠統(tǒng)或者含糊的描述,不屬于相同主題。
在“用于高速下行鏈路分組接入的附加調(diào)制信息信令”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案[3]中,各方對于優(yōu)先權(quán)文件中存在對應(yīng)文字記載時,是否當(dāng)然的屬于相同主題,產(chǎn)生了爭議,現(xiàn)將各方觀點整理如下:
需要說明的是,本案的專利權(quán)人為諾基亞技術(shù)有限公司,無效宣告請求人為OPPO廣東移動通信有限公司,自2021年起,專利權(quán)人在多個國家和地區(qū)對無效宣告請求人發(fā)起專利侵權(quán)訴訟并申請禁令,無效宣告請求人亦提出對專利有效性的挑戰(zhàn),該案件即其中之一。經(jīng)審理,國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第56283號無效宣告請求審查決定,宣告專利權(quán)全部無效。
【典型意義】:在《專利審查指南》對優(yōu)先權(quán)核實的相關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上,進(jìn)一步詮釋了“在先申請是否實質(zhì)上清楚記載了在后申請相同主題”的判斷標(biāo)準(zhǔn)。本案決定指出,雖然在先申請文件中存在與在后申請權(quán)利要求的技術(shù)方案對應(yīng)的文字記載,但如果本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)在先申請公開的內(nèi)容無法實現(xiàn)該技術(shù)方案,則在先申請對于上述技術(shù)方案的記載屬于籠統(tǒng)或者含糊的描述,實質(zhì)上不滿足《專利審查指南》有關(guān)“清楚記載”的要求。
(二)不同于新穎性判斷標(biāo)準(zhǔn),即便在后申請新增的是沒有實質(zhì)限定作用的特征,也不屬于相同主題。
在武田藥品工業(yè)株式會社與國家知識產(chǎn)權(quán)局其他行政糾紛案中,對于沒有實質(zhì)限定作用的給藥特征是否影響相同主題的核實,兩審法院給出了不同的觀點。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審認(rèn)為,權(quán)利要求1為制藥用途權(quán)利要求,“日劑量為5毫克至250毫克”是對給藥劑量的陳述,是醫(yī)生根據(jù)病人情況在臨床給藥過程中給予的具體治療策略和處置方式,屬于用藥過程的給藥特征,對制藥過程不具有限定作用。對于沒有實質(zhì)限定作用的特征,其不會對于發(fā)明創(chuàng)造所涉及的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果產(chǎn)生影響,進(jìn)而不會導(dǎo)致所要比較的發(fā)明創(chuàng)造的主題產(chǎn)生進(jìn)一步的區(qū)別。因此,沒有實質(zhì)限定作用的技術(shù)特征對于優(yōu)先權(quán)核實中發(fā)明創(chuàng)造是否屬于相同主題的審查結(jié)論沒有實質(zhì)性影響[4]。
最高人民法院二審則認(rèn)為,在判斷新穎性、創(chuàng)造性時,對權(quán)利要求中限定的某些內(nèi)容視為不具有實質(zhì)限定作用而不予考慮,但這一審查標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)適用于優(yōu)先權(quán)核實中,理由在于[5]:(1)從審查實質(zhì)限定作用的原因來看。之所以在新穎性、創(chuàng)造性審查中對權(quán)利要求限定的某些內(nèi)容不予考慮,是基于這些內(nèi)容與要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造之間的關(guān)系,或者根據(jù)法律的特別規(guī)定,權(quán)利要求不應(yīng)當(dāng)因限定了這些內(nèi)容而獲得授權(quán)。換言之,審查這些內(nèi)容的實質(zhì)限定作用是可專利層面上的考量。而優(yōu)先權(quán)核實僅僅是為了確認(rèn)能否以在先申請的申請日作為優(yōu)先權(quán)日,從而在法律規(guī)定的情形下將該日期視為專利申請日,并不涉及可專利性的審查,故不能將可專利層面上的考量因素用于優(yōu)先權(quán)核實中。(2)從優(yōu)先權(quán)核實與新穎性、創(chuàng)造性判斷的關(guān)系來看。在要求優(yōu)先權(quán)的情況下,優(yōu)先權(quán)日是確定現(xiàn)有技術(shù)的基準(zhǔn),故優(yōu)先權(quán)核實應(yīng)當(dāng)是審查新穎性、創(chuàng)造性的前提步驟,在這一步驟中也不應(yīng)引入新穎性、創(chuàng)造性的判斷方法,而應(yīng)基于優(yōu)先權(quán)核實自身的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。(3)從是否符合優(yōu)先權(quán)制度的目的來看。前已述及,判斷優(yōu)先權(quán)是否成立,應(yīng)判斷在后申請的權(quán)利要求限定的內(nèi)容是否能從在先申請文件中直接、毫無疑義地得出。如果將審查是否有實質(zhì)限定作用的標(biāo)準(zhǔn)用于優(yōu)先權(quán)核實中,將會導(dǎo)致只要專利申請人在權(quán)利要求中增加對新穎性、創(chuàng)造性判斷不具有影響的內(nèi)容,即可享受優(yōu)先權(quán)的利益,這與優(yōu)先權(quán)制度設(shè)置的目的不符,也會使專利申請人獲得不正當(dāng)?shù)睦妗#?)從《專利審查指南》的規(guī)定來看。從《專利審查指南》第二部分第八章第4.6.2節(jié)以及第二部分第三章第4.1.2節(jié)中關(guān)于“相同主題”的規(guī)定可知,其審查標(biāo)準(zhǔn)不同于《專利審查指南》規(guī)定的新穎性審查的標(biāo)準(zhǔn),即判斷技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果是否實質(zhì)上相同。
基于上述分析,在優(yōu)先權(quán)核實中對是否屬于相同主題進(jìn)行判斷時,需考慮權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案的全部內(nèi)容,包括沒有實質(zhì)限定作用的特征,以“直接、毫無疑義地得出”作為標(biāo)準(zhǔn)。
需要說明的是,在該案的判決作出之前甚至作出之后,部分觀點認(rèn)為優(yōu)先權(quán)核實時可以采用“新穎性”判斷標(biāo)準(zhǔn)。本案對此進(jìn)行了回應(yīng),明確指出,“優(yōu)先權(quán)核實應(yīng)當(dāng)是審查新穎性、創(chuàng)造性的前提步驟,在這一步驟中也不應(yīng)引入新穎性、創(chuàng)造性的判斷方法,而應(yīng)基于優(yōu)先權(quán)核實自身的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行”。
(三)文字表述不同,但不會增加有別于在先申請的技術(shù)特征,屬于相同主題。
在浙江波速爾運動器械有限公司、杭州騎客智能科技有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛一案[6](以下簡稱“電動平衡車案”)中,針對在先申請公開的“縱向雙輪車體”、在后申請限定為“一種改良電動平衡車”,是否屬于相同主題的問題,最高人民法院再審認(rèn)為:
在先申請中公開了“能與電力驅(qū)動系統(tǒng)很好配合”的縱向雙輪車體,且公開了其為騎行工具,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解在先申請的方案為電動平衡車。涉案專利權(quán)利要求1的主題名稱為“一種改良電動平衡車”,并沒有擴大在先申請的內(nèi)容。
同時,在涉案專利的行政訴訟中[7],最高人民法院還認(rèn)為:“即使將在先申請中的名稱“縱向雙輪車體”修改為權(quán)利要求1的“改良電動平衡車”,也不會給本專利帶來有別于在先申請的技術(shù)特征,并進(jìn)而使本專利喪失在先申請的優(yōu)先權(quán)?!?br/>
可見,進(jìn)行相同主題的核實時,并不要求在先申請與在后申請的文字表述完全一致,而應(yīng)核實在后申請的權(quán)利要求是否增加了有別于在先申請的技術(shù)特征。
需要說明的是,此處“有別于”并非按照新穎性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評判,故與上述第(二)點中沒有實質(zhì)限定作用的特征也會導(dǎo)致在后申請不屬于相同主題的觀點并不矛盾?!秾@麑彶橹改稀访鞔_了給藥特征可以構(gòu)成區(qū)別特征,只是規(guī)定其不能使醫(yī)藥用途發(fā)明具備新穎性,故上述第(二)點中沒有實質(zhì)限定作用的特征,依然可以會使得在后申請“有別于”在先申請。
(四)對相同主題進(jìn)行核實時,應(yīng)謹(jǐn)慎區(qū)分上位概括與文字表述不同。
在上述“電動平衡車案”中,對于在后申請限定的“多個傳感器”能否從在先申請中記載的“傳感器包括加速度傳感器、陀螺儀和紅外光電傳感器”中直接毫無疑義地得出,最高人民法院認(rèn)為:
在先專利申請文本中記載了傳感器包括加速度傳感器、陀螺儀和紅外光電傳感器,涉案專利權(quán)利要求1中限定為“多個傳感器”,雖然在先專利申請中沒有同樣的文字表述,但本領(lǐng)域技術(shù)人員可以從在先專利申請公開的內(nèi)容中得知其存在多個傳感器,也能得知控制器的功能,進(jìn)而得到涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案。綜上,涉案專利所要解決的技術(shù)問題和預(yù)期的技術(shù)效果與在先專利申請相同,本領(lǐng)域技術(shù)人員基于在先專利申請公開的內(nèi)容,能夠直接、毫無疑義地得到權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案,權(quán)利要求1中并未增加新的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容。
對此,筆者認(rèn)為,這種情況理解為一種“上位概括”更為合適。如果在后申請是在在先申請所對應(yīng)的下位概念技術(shù)方案基礎(chǔ)上進(jìn)行的上位概括,則通常認(rèn)為二者不屬于相同主題的發(fā)明或者實用新型[8]。
在深圳某公司、國家知識產(chǎn)權(quán)局等行政二審糾紛案[9]中,最高人民法院對在后申請所限定的“脫毛儀”是否記載于在先申請的“激光脫毛儀”中,給出了如下評述:
根據(jù)普遍接受的審查實踐,相同主題的發(fā)明或者實用新型,是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。根據(jù)本案查明事實,本專利的在先申請只記載了主題為激光脫毛儀的技術(shù)方案,未記載主題為脫毛儀的技術(shù)方案,而本專利權(quán)利要求1-9均請求保護(hù)一種脫毛儀,二者主題不相同,故本專利權(quán)利要求1-9不能享有優(yōu)先權(quán)。
最高人民法院進(jìn)一步指出:首先,本專利權(quán)利要求1-9均請求保護(hù)一種脫毛儀,而本專利在先申請公開的技術(shù)方案是激光脫毛儀。將脫毛儀光源限定為激光,實際是通過“激光”這一具體技術(shù)特征進(jìn)一步限定脫毛儀的保護(hù)范圍,二者不符合上述“所解決技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果相同”的判斷標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)而不符合專利法第二十九條第二款規(guī)定的“相同主題”。其次,“激光脫毛儀”與“脫毛儀”分別對應(yīng)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍明顯不同。如果賦予本專利權(quán)利要求1-9優(yōu)先權(quán),那么優(yōu)先權(quán)制度帶來的時間利益將會不合理地延展到使用非激光光源或其他脫毛方式的技術(shù)方案,進(jìn)而悖離專利法有關(guān)優(yōu)先權(quán)的立法宗旨。
有鑒于此,對于相同主題的核實,應(yīng)謹(jǐn)慎區(qū)分“上位概括”與“文字表述不同”,避免優(yōu)先權(quán)制度帶來的時間利益不合理地延展到在先申請未公開的技術(shù)方案,進(jìn)而悖離優(yōu)先權(quán)的立法本意。
(五)優(yōu)先權(quán)日后產(chǎn)生技術(shù)內(nèi)容變化的術(shù)語不能用于解釋在后申請的技術(shù)方案,不屬于相同主題。
在某專利控股公司、中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局等行政二審糾紛案[10]中,優(yōu)先權(quán)文件1、3、5記載的“CQI請求字段”能否相當(dāng)于本專利權(quán)利要求1中的“CSI請求字段”,進(jìn)而構(gòu)成相同主題,成為案件爭議焦點。
對此,最高人民法院認(rèn)為:首先,根據(jù)本專利說明書的記載,“CSI請求字段”和“CQI請求字段”并非等同的概念。根據(jù)本專利說明書第[0008]段的記載,CSI報告可以包括HARQACK/NACK報告和CQI/PMI/RI報告??梢?,CSI報告和CQI報告是包含與被包含的關(guān)系,并非等同的關(guān)系。其次,從本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解來看,“CSI請求字段”和“CQI請求字段”代表不同的含義。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說,CSI和CQI的含義及包含與被包含關(guān)系明確且固定,始終未發(fā)生過改變。最后,關(guān)于某專利控股公司所主張的隨著通信技術(shù)的演進(jìn),“CSI請求字段”開始更多地被本領(lǐng)域技術(shù)人員使用的問題。本院認(rèn)為,對于專利文件中技術(shù)術(shù)語的理解應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合優(yōu)先權(quán)日的現(xiàn)有技術(shù)來理解,對于優(yōu)先權(quán)日后產(chǎn)生技術(shù)內(nèi)容變化的術(shù)語不能用于解釋在后申請的專利文件內(nèi)容。對于因技術(shù)演進(jìn),在優(yōu)先權(quán)日之后產(chǎn)生的新技術(shù)內(nèi)容不應(yīng)納入享有優(yōu)先權(quán)的在后申請的保護(hù)范圍。
可見,對于專利文件中技術(shù)術(shù)語的理解應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合優(yōu)先權(quán)日的現(xiàn)有技術(shù)來理解,隨著技術(shù)的演進(jìn),在優(yōu)先權(quán)日后產(chǎn)生技術(shù)內(nèi)容變化的術(shù)語不能用于解釋在后申請的專利文件內(nèi)容,在優(yōu)先權(quán)日之后產(chǎn)生的新技術(shù)內(nèi)容不應(yīng)納入享有優(yōu)先權(quán)的在后申請的保護(hù)范圍,換言之,這一新技術(shù)不屬于“清楚地記載”于在先申請的內(nèi)容。
(六)從附圖中直接、毫無疑義地得出的技術(shù)方案,屬于相同主題。
在上述“電動平衡車案”中, 針對在先申請沒有文字記載的情況下,在后申請的權(quán)利要求中限定的“內(nèi)蓋、轉(zhuǎn)動機構(gòu)、車輪和電力驅(qū)動系統(tǒng)的位置關(guān)系”是否能夠直接、毫無疑義地得出,最高人民法院再審認(rèn)為:
根據(jù)在先專利申請的附圖1,其兩個車輪固定于內(nèi)蓋的兩側(cè),且其必然是可轉(zhuǎn)動的固定。根據(jù)在先專利申請的附圖2,由于左右內(nèi)蓋上要安裝踏板,因此電源設(shè)置在左底蓋和左內(nèi)蓋之間,控制器和傳感器設(shè)置在右底蓋和右內(nèi)蓋之間。從在先專利申請附圖2公開的內(nèi)容,可以確定電池、控制器和傳感器的安裝位置應(yīng)固定在底蓋上或者固定在內(nèi)蓋上,且這些固定方式均為本領(lǐng)域技術(shù)人員從附圖2公開的內(nèi)容中可以明確得出的。在先專利申請中,輪轂電機所指位置與其在涉案專利說明書附圖中的位置也完全相同,因此,從在先專利申請公開的內(nèi)容中,本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接、毫無疑義的得出涉案專利權(quán)利要求1中限定的內(nèi)蓋、轉(zhuǎn)動機構(gòu)、車輪和電力驅(qū)動系統(tǒng)的位置關(guān)系。
可見,即便沒有文字記載,但從在先申請的說明書附圖中直接且毫無疑義地確定的內(nèi)容,顯然屬于其公開內(nèi)容,可以據(jù)此要求優(yōu)先權(quán)。
(七)數(shù)值范圍與在先申請記載的不完全相同或者部分重疊,不屬于相同主題。
在趙鑿元、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利行政管理(專利)糾紛再審案[11]中,在后申請的權(quán)利要求3限定的數(shù)值范圍為“170g/L~280g/L”,在先申請中的數(shù)值范圍為“180g/L~280g/L”,對于兩者是否屬于相同主題,最高人民法院認(rèn)為,在后申請的上述技術(shù)特征未記載在在先申請中,在后申請的技術(shù)方案與在先申請中記載的技術(shù)方案存在實質(zhì)性差異,不屬于“就相同主題提出專利申請”的情形,不能享有優(yōu)先權(quán)。
可見,如果在后申請權(quán)利要求中包含數(shù)值范圍特征,該數(shù)值范圍與在先申請記載的數(shù)值范圍不完全相同或者部分重疊,則在后申請與在先申請記載的技術(shù)方案存在實質(zhì)性差異,不屬于相同主題。
三、結(jié)語
實踐中,相同主題的核實一直都是優(yōu)先權(quán)核實的重點和難點,本文從法律規(guī)定出發(fā),結(jié)合具體案例,對相同主題核實的典型情形進(jìn)行分析,以期能夠形成一些可供參照的規(guī)則。經(jīng)過對案例的研習(xí)可知,進(jìn)行相同主題的核實時,不僅要重點分析在先申請是否“清楚地記載”了相關(guān)技術(shù)方案,還需同時考慮“四要素”是否相同,謹(jǐn)遵優(yōu)先權(quán)核實自身的標(biāo)準(zhǔn),而不應(yīng)引入新穎性的判斷方法。
注釋:
[1]中國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南(2023版)[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2024年1月第1次印刷,第二部分第八章4.1.2相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的定義。
[2]最高人民法院,(2018)最高法民申2346號民事裁定書。
[3]“2023年度專利復(fù)審無效十大案件”之八,https://mp.weixin.qq.com/s/Sox1yM_w2fgTghupOHJlmw。
[4]北京知識產(chǎn)權(quán)法院,(2019)京73行初9748號行政判決書。
[5]最高人民法院,(2021)最高法知行終344 號行政判決書。
[6]最高人民法院,(2018)最高法民申2346號民事裁定書。
[7]最高人民法院,(2020)最高法知行終353號行政判決書。
[8]國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會.以案說法——專利復(fù)審、無效典型案例指引[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2018年9月第1次印刷(P126).
[9]最高人民法院,(2023)最高法知行終698號行政判決書。
[10]最高人民法院,(2022)最高法知行終583號行政判決書。
[11]最高人民法院,(2019)最高法行申12665號行政裁定書。
路偉廷作者專欄
從相關(guān)案例和EPO裁決看有害優(yōu)先權(quán)及其應(yīng)對
(原標(biāo)題:專利優(yōu)先權(quán)核實中相同主題核實的典型情況分析)
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:路偉廷 北京允天律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily辛夷 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:專利優(yōu)先權(quán)核實中相同主題核實的典型情況分析(點擊標(biāo)題查看原文)
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