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作者:胡劍宏 北京市盈科(南京)律師事務(wù)所 合伙人律師 知識產(chǎn)權(quán)犯罪研究中心 主任
原標(biāo)題:假冒專利罪辯點之:假冒產(chǎn)品的技術(shù)應(yīng)與被侵權(quán)產(chǎn)品的專利技術(shù)不相同
本文擬從假冒專利罪司法實務(wù)中忽視的一個重要的問題出發(fā),即假冒專利罪案件偵查、審查起訴、法庭審理階段,均并沒有對涉案產(chǎn)品的技術(shù)與被侵權(quán)專利技術(shù)是否相同或等同(發(fā)明和實用新型)、相同或相似(外觀設(shè)計)(為行文方便,以下統(tǒng)稱為相同)進行鑒定,而直接以行為人假冒了他人專利號就認(rèn)定構(gòu)成假冒專利罪。在辯護意見中,也鮮有辯護人提出涉案產(chǎn)品的技術(shù)是否與被侵權(quán)的專利技術(shù)相同,進而判斷僅是民事專利侵權(quán),還是在刑事上構(gòu)成假冒專利罪。
刑法第二百一十六條規(guī)定:假冒他人專利,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
在知識產(chǎn)權(quán)中,專利權(quán)是一種對充分公開的技術(shù)方案或設(shè)計給予壟斷保護的控制權(quán)。民事專利侵權(quán)具體表現(xiàn)為,未經(jīng)許可使用他人的專利標(biāo)記和專利號,或者未經(jīng)許可,侵權(quán)人使用的技術(shù)與專利技術(shù)相同或等同,與外觀設(shè)計相同或相似。假冒專利罪與民事專利侵權(quán)的區(qū)別在于,假冒專利罪只規(guī)制未經(jīng)許可冒用他人專利號的行為,而不包括行為人事實上使用了被侵權(quán)的專利技術(shù)(發(fā)明和實用新型專利)或設(shè)計(外觀設(shè)計專利)的行為,即“有名無實”型。為行文方便,下文中將專利技術(shù)、專利設(shè)計統(tǒng)稱為專利技術(shù)。
本文擬從假冒專利罪司法實務(wù)中忽視的一個重要的問題出發(fā),即假冒專利罪案件偵查、審查起訴、法庭審理階段,均并沒有對涉案產(chǎn)品的技術(shù)與被侵權(quán)專利技術(shù)是否相同或等同(發(fā)明和實用新型)、相同或相似(外觀設(shè)計)(為行文方便,以下統(tǒng)稱為相同)進行鑒定,而直接以行為人假冒了他人專利號就認(rèn)定構(gòu)成假冒專利罪。在辯護意見中,也鮮有辯護人提出涉案產(chǎn)品的技術(shù)是否與被侵權(quán)的專利技術(shù)相同,進而判斷僅是民事專利侵權(quán),還是在刑事上構(gòu)成假冒專利罪。
一、假冒專利罪的犯罪對象僅限專利權(quán)人的專利號,不包括專利技術(shù)本身
根據(jù)刑法第二百一十六條對假冒專利罪規(guī)定的條文本身,無法明確該罪的犯罪對象。最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2004]19號)第十條規(guī)定:“實施下列行為之一的,屬于刑法第二百一十六條規(guī)定的“假冒他人專利”的行為:
(一)未經(jīng)許可,在其制造或者銷售的產(chǎn)品、產(chǎn)品的包裝上標(biāo)注他人專利號的;
(二)未經(jīng)許可,在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號,使人將所涉及的技術(shù)誤認(rèn)為是他人專利技術(shù)的;
(三)未經(jīng)許可,在合同中使用他人的專利號,使人將合同涉及的技術(shù)誤認(rèn)為是他人專利技術(shù)的;
(四)偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件的?!?/span>
該條司法解釋的內(nèi)容,與2001年6月15日國務(wù)院頒布的《專利法實施細(xì)則》第八十四條對假冒他人專利的規(guī)定是一致的[1]。即構(gòu)成假冒專利罪的行為,要么是冒用了他人的專利號,要么采用偽造或者變造的方式冒充成專利權(quán)人,使人“誤認(rèn)為”使用了權(quán)利人的專利技術(shù)。
但上述司法解釋的列舉,究竟是窮盡式的列舉,還是非窮盡式列舉,難免讓人有疑惑。即假冒專利罪的行為,是僅限于上述4種方式,還是包含上述4種方式之外,還有其他方式?其中一種典型的疑問是,未經(jīng)許可,冒用了他人專利號,但同時又確實使用了該專利的技術(shù),是否構(gòu)成假冒專利罪?
全國人大法工委刑法室主任王愛立主編的《刑法釋義》對“假冒他人專利”的定義是:指侵權(quán)人在自己產(chǎn)品上加上他人的專利標(biāo)記和專利號,或使其與專利產(chǎn)品相類似,使公眾認(rèn)為該產(chǎn)品是他人的專利產(chǎn)品,以假亂真,侵害他人合法權(quán)利的行為[2]。遺憾的是該定義中也并沒有明確冒用專利號同時也使用了侵權(quán)專利技術(shù)的行為,是否構(gòu)成假冒專利罪。相反,定義中的“或使其與專利產(chǎn)品相類似”的表述,倒有點像侵權(quán)人的產(chǎn)品若與他人的外觀設(shè)計類似,也構(gòu)成假冒專利罪的意味。不過“以假亂真”,表明侵權(quán)產(chǎn)品并沒有使用權(quán)利人專利,否則侵權(quán)產(chǎn)品本身也使用了該專利技術(shù),就不存在“假冒”之說,是一種未經(jīng)許可的“有名有實”的民事侵權(quán)了。
有的司法實務(wù)機關(guān)的態(tài)度則相對明確,例如北京市海淀區(qū)人民檢察院在其編寫的《知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件辦理指南》中認(rèn)為,只有行為人侵犯了專利權(quán)中的專利標(biāo)記權(quán)才有可能構(gòu)成假冒他人專利的行為。如果行為人是侵犯了專利權(quán)中的獨占權(quán)、處分權(quán)、收益權(quán),那么也都只是一般意義上的侵權(quán)專利權(quán)的行為,屬于一般違法行為。假冒專利罪涉及復(fù)雜的專利方案及技術(shù)特征對比問題,涉嫌假冒的專利是否與具有專利權(quán)的專利具有相同性,是罪與非罪的關(guān)鍵證據(jù)[3]。
在民事中的專利侵權(quán),不論行為人是否冒用他人專利號,只要其產(chǎn)品技術(shù)落入了他人專利權(quán)的保護范圍,就構(gòu)成專利侵權(quán),只承擔(dān)民事賠償責(zé)任或行政責(zé)任。
綜上所述,從罪刑法定的角度看,上述司法解釋中的4種行為,應(yīng)當(dāng)屬于窮盡式列舉,否則會產(chǎn)生定罪的行為規(guī)范不周延,有違罪刑法定原則。另外從司法解釋中2次出現(xiàn)“誤認(rèn)為”的表述,潛在的意思是行為人冒用專利號但沒有使用專利技術(shù)本身,即“有名無實”型,才構(gòu)成假冒專利罪。如果是“有名有實”型,那就不屬于“誤認(rèn)為”,而是事實上亦使用了他人的專利。
二、在檢索到的司法案例中,均忽略了侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)與專利技術(shù)的同一性對比
正如北京市海淀區(qū)人民檢察院觀點,涉嫌假冒的專利是否與具有專利權(quán)的專利具有相同性,是罪與非罪的關(guān)鍵證據(jù)。若兩者在技術(shù)上具有同一性,則屬于民事專利侵權(quán)范疇,行為人應(yīng)當(dāng)不構(gòu)成犯罪。對涉案知識產(chǎn)權(quán)與侵權(quán)產(chǎn)品進行比對是知識產(chǎn)權(quán)刑事審判的特點,是準(zhǔn)確定性的基石,但不可否認(rèn)庭審比對環(huán)節(jié)缺失或流于形式的現(xiàn)象仍然存在[4]。
由于假冒專利罪案發(fā)較少,在“裁判文書網(wǎng)”上搜索“刑事案件”“假冒專利罪”,全國四級法院總共才呈現(xiàn)出28個案例。除去再審駁回等案例,在法律文書為實質(zhì)性審理的案件中,均未發(fā)現(xiàn)偵查機關(guān)、檢察機關(guān)、法院對侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)與專利技術(shù)的同一性進行了對比鑒定,也未發(fā)現(xiàn)被告人或辯護人對此提出了辯護意見。
特別是當(dāng)被告人與被害人原為同一公司內(nèi)部人員,甚至是曾為合作關(guān)系的場合,被告人往往比較了解被害人的專利技術(shù),因此在產(chǎn)品的技術(shù)上使用專利技術(shù)的可能性很大,這種案件應(yīng)當(dāng)對假冒專利號的產(chǎn)品技術(shù)與被冒用專用號的專利是否具有相同性進行對比鑒定,但事實上并非如此。例如,湖南省常德市鼎城區(qū)人民法院審理的(2016)湘0703刑初321號案件,被告人杜某與被害人江某某曾是合作關(guān)系,共同開發(fā)并使用一項實用新型專利。后江某某對原產(chǎn)品進行改進,又申請了另一個新專利。杜某與江某某合同期滿后,因杜某某冒用江某某新的專利,遂案發(fā)。本案中,江某某的新專利系對原產(chǎn)品進行改進而申請獲得,可能與原專利的區(qū)別并非很大。那么杜某某在冒用江某某專利號時,很有可能在技術(shù)上亦使用了江某某新專利的技術(shù),若如此,則杜某某不構(gòu)成假冒專利罪,只構(gòu)成民事專利侵權(quán),承擔(dān)民事責(zé)任和行政責(zé)任即可。
因此,作為案件的辯護人,應(yīng)當(dāng)高度重視假冒專利產(chǎn)品的技術(shù)與被假冒專利技術(shù)的對比,可以通過向當(dāng)事人了解,也可通過專家證人、鑒定意見等方式確定兩者在技術(shù)上是否相同。如果是,則可進行無罪辯護。
三、與“假冒”有關(guān)的其他辯護要點
(一)被假冒的專利不存在
假冒不存在的專利,也稱為冒充專利,是指將非專利產(chǎn)品冒充專利產(chǎn)品或者將非專利技術(shù)冒充專利技術(shù)。假冒專利罪,在客觀方面必須是假冒了他人的專利號,該“他人的專利號”必須是真實存在的。
(二)被假冒的專利已失效
被假冒的專利號須為他人仍在有效期的專利。有的專利權(quán)因未及時續(xù)費已經(jīng)終止[5];有的專利權(quán)已被他人申請宣告無效;有的專利權(quán)權(quán)利期限已經(jīng)屆滿等等。假冒已失效的專利號(包括假冒自己的已失效專利),不構(gòu)成假冒專利罪。
知識產(chǎn)權(quán)刑事案件的辯護工作,有其自身的特點,首先得理解涉及的知識產(chǎn)權(quán)的原理,掌握相關(guān)的著作權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、商業(yè)秘密專業(yè)知識,其次要在具有豐富的辦理刑事案件的經(jīng)驗基礎(chǔ)上,才能做好知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件的辯護工作,維護好當(dāng)事人的合法權(quán)益。
參見:
[1].《專利法實施細(xì)則》第八十四條于2010年1月9日進行了修訂,將“假冒他人專利”改成了“假冒專利”,但不涉及刑法規(guī)定的“假冒他人專利”內(nèi)容。
[2].《刑法釋義》,王愛立主編,法律出版社,2021年2月第7版,第450頁。
[3].《知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件辦理指南》,北京市海淀區(qū)人民檢察院編著,中國檢察出版社,2018年5月第一版,第199頁-201頁。
[4].《知識產(chǎn)權(quán)刑事案件裁判規(guī)則》,李玉萍主編,法律出版社,2020年12月第1版,第27頁。
[5].《專利法實施細(xì)則》第九十八條規(guī)定,期滿未繳費的,專利權(quán)自應(yīng)當(dāng)繳納年費期滿之日起終止。
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作者:胡劍宏 北京市盈科(南京)律師事務(wù)所 合伙人律師 知識產(chǎn)權(quán)犯罪研究中心 主任
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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