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北京市石景山區(qū)法院近日召開新聞發(fā)布會稱,涉網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)侵權(quán)糾紛案件呈明顯上升趨勢。
這幾天,球員科比退役的消息引爆了朋友圈。記者隨機問了幾個體育達人:科比的籃球比賽視頻直播,受到著作權(quán)法保護嗎?他們的回復(fù)大體上是這個意思:還用說么?怎么會不受到保護呢!
實際上,體育賽事視頻直播、娛樂新聞視頻是否受到著作權(quán)法保護這個問題,理論界與實務(wù)界均存在較大爭議。
在世界知識產(chǎn)權(quán)日到來前夕,北京市石景山區(qū)法院近日召開新聞發(fā)布會,稱涉網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)侵權(quán)糾紛案件上升速度最快,審理難度較大。從全國情況看,知識產(chǎn)權(quán)糾紛呈現(xiàn)明顯上升趨勢,新類型案件、熱點問題層出不窮。盛大的體育賽事直播被肆意轉(zhuǎn)播,《舌尖上的中國》《宮鎖連城》等熱播劇被APP客戶端在線傳播侵權(quán),大量微信公眾號作品被轉(zhuǎn)載和抄襲,是目前我國涉網(wǎng)知產(chǎn)糾紛當中矛盾高發(fā)地帶。
“體育賽事轉(zhuǎn)播著作權(quán)第一案”:“推翻”慣性認識
先來看不久前這個可能會“載入史冊”的判決——
2015年6月30日,北京市朝陽區(qū)法院就新浪訴鳳凰網(wǎng)中超聯(lián)賽之著作權(quán)侵權(quán)及不正當競爭糾紛案作出判決,認定鳳凰網(wǎng)通過鏈接的技術(shù)手段、以與他人分工合作的方式,未經(jīng)許可向用戶提供涉案賽事的轉(zhuǎn)播,侵犯同為門戶網(wǎng)站的原告新浪就涉案體育賽事的轉(zhuǎn)播權(quán)利,判決被告停止侵權(quán)、賠禮道歉、賠償損失。
該判決明確,當下的體育賽事節(jié)目,其制作、攝制蘊涵了制作者的創(chuàng)造性勞動,體育賽事轉(zhuǎn)播畫面屬于著作權(quán)法意義上的作品。網(wǎng)絡(luò)實時轉(zhuǎn)播行為侵犯的是著作權(quán)法第10條第17項“應(yīng)當由著作權(quán)人享有的其他權(quán)利”,判決鳳凰網(wǎng)賠償新浪網(wǎng)經(jīng)濟損失50萬元。
該案被譽為“中國體育賽事轉(zhuǎn)播著作權(quán)第一案”,對中國體育賽事網(wǎng)絡(luò)視頻直播節(jié)目的著作權(quán)認定與競爭秩序維護將產(chǎn)生重要影響。
廣東省法學(xué)會理事、資深法官李軍接受記者專訪時表示,體育賽事的視頻直播尚未達到成為一個著作權(quán)法保護作品的高度,這個認識在一段時期內(nèi)基本上得到了學(xué)界的認同。而且,反不正當競爭法所列舉的不正當競爭行為不包括未經(jīng)許可對賽事進行轉(zhuǎn)播而獲利的行為,也沒有概括性條款兜底,不能阻止其他人未經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)播賽事。
過往的訴訟結(jié)果,主要參照上述理論而得出。比如,在北京某網(wǎng)絡(luò)公司與央視侵害著作權(quán)及不正當競爭糾紛上訴一案中,二審法院認為,CCTV5等涉案電視頻道轉(zhuǎn)播的體育競賽節(jié)目非以展示文學(xué)藝術(shù)或科學(xué)美感為目標,亦不構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品。在央視訴北京某公司侵害錄音錄像制作者權(quán)糾紛一案中,法院認為,“攝制者在拍攝過程中并非處于主導(dǎo)地位,其對于比賽進程的控制、拍攝內(nèi)容的選擇、解說內(nèi)容的編排以及在機位設(shè)置、鏡頭選擇、編導(dǎo)參與等方面,能夠按照其意志作出的選擇和表達非常有限,因此由國際足聯(lián)拍攝、經(jīng)央視制作播出的‘2014巴西世界杯’賽事電視節(jié)目所體現(xiàn)的獨創(chuàng)性,尚不足以達到構(gòu)成我國著作權(quán)法所規(guī)定的以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品的高度。”顯然,在前述兩個判決中,法院不認可賽事視頻構(gòu)成著作權(quán)法意義上的“作品”,賽事視頻難以獲得著作權(quán)法的直接保護。
針對鳳凰網(wǎng)與新浪網(wǎng)的糾紛,2015年6月朝陽法院的判決則“推翻”了此前的慣性認識。朝陽法院認為,賽事的轉(zhuǎn)播、制作是通過設(shè)置不確定的數(shù)臺或數(shù)十臺或數(shù)幾十臺固定的、不固定的錄制設(shè)備作為基礎(chǔ)進行拍攝錄制,用戶看到的畫面,與賽事現(xiàn)場并不完全一致、也非完全同步。轉(zhuǎn)播的制作程序,不僅僅包括對賽事的錄制,還包括回看的播放、比賽及球員的特寫、場內(nèi)與場外、球員與觀眾、全場與局部的畫面,以及配有的全場點評和解說。不同的機位設(shè)置、不同的畫面取舍、編排、剪切等多種手段,會導(dǎo)致不同的最終畫面,或者說不同的賽事編導(dǎo),會呈現(xiàn)不同的賽事畫面。應(yīng)當認為對賽事錄制鏡頭的選擇、編排,形成可供觀賞的新的畫面,無疑是一種創(chuàng)作性勞動,賽事錄制形成的畫面,構(gòu)成我國著作權(quán)法對作品獨創(chuàng)性的要求,應(yīng)當認定為作品。
李軍稱,這一判決可謂是開了體育賽事直播受著作權(quán)保護的先河,是我國司法對知識產(chǎn)權(quán)的保護意識不斷提高、對人類智力成果的保護意識不斷加強的體現(xiàn)。
熱播劇被APP在線傳播侵權(quán):兩種訴訟可選擇
不熱,愁沒人看;一熱,愁被侵權(quán)。熱播劇被APP客戶端在線傳播侵權(quán),是當下法院受理的網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)侵權(quán)糾紛當中主要的類型。
從北京市石景山區(qū)法院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2014年至2016年第一季度受理涉網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)案件中,10%的案件是被告涉嫌通過移動終端(即手機或平板電腦)APP軟件在線傳播侵權(quán)的影視作品,該類型案件為109件。
《舌尖上的中國》熱播時,一款A(yù)PP應(yīng)用軟件的開發(fā)商被告到了石景山區(qū)法院。
石景山區(qū)法院知識產(chǎn)權(quán)庭副庭長劉嶺接受本報記者專訪時介紹,央視國際公司發(fā)現(xiàn)由豆果信息公司、豆果揚天公司共同開發(fā)的手機APP應(yīng)用軟件“舌尖上的中國2”(以下簡稱涉案軟件)中,未經(jīng)許可通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾提供中央電視臺出品的電視系列節(jié)目《舌尖上的中國》第二季(以下簡稱涉案節(jié)目)的在線播放服務(wù),認為其侵害了央視國際公司享有的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。該院審理認為,二被告未經(jīng)涉案節(jié)目權(quán)利人的授權(quán)許可,共同通過涉案軟件向公眾提供涉案節(jié)目的在線播放服務(wù),侵害了原告央視國際公司對涉案節(jié)目所享有的獨占信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),應(yīng)當共同承擔(dān)停止侵害、賠償經(jīng)濟損失25萬元的民事責(zé)任。
再看今年2月,北京市海淀區(qū)法院對一起案件作出的判決。在原告深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司訴被告北京易聯(lián)偉達科技有限公司侵犯作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)糾紛一案,法院亦認為易聯(lián)偉達公司在其聚合平臺“快看影視”APP上的盜鏈行為構(gòu)成侵權(quán)。
該判決的邏輯如下:“快看影視”APP不僅提供了深度定向鏈接,還進行了選擇、編排、整理等工作。例如制作節(jié)目列表、提供節(jié)目簡介、設(shè)置播放界面和觀看模式等,其行為已超出了單純提供搜索、鏈接服務(wù)的范疇,擴大了作品的域名渠道、可接觸用戶群體等網(wǎng)絡(luò)傳播范圍,分流了相關(guān)獲得合法授權(quán)視頻網(wǎng)站的流量和收益,客觀上發(fā)揮了在聚合平臺上向用戶“提供”視頻內(nèi)容的作用。同時,本案中易聯(lián)偉達公司對涉案電視劇采取了盜鏈措施,改變了作品的目標用戶群體和傳播范圍,違背了權(quán)利人對作品進行控制的意志,使得被鏈網(wǎng)站中的作品突破網(wǎng)站自身域名、客戶端等限制范圍而擴散傳播,導(dǎo)致權(quán)利人喪失了對作品網(wǎng)絡(luò)傳播渠道、入口的控制力,不合理損害了權(quán)利人對作品的合法權(quán)益。故此,法院認為易聯(lián)偉達公司構(gòu)成侵權(quán)。
李軍分析稱,從海淀法院的判決來看,更多地考慮了對原告作品著作權(quán)的保護,也就是說,主要是認為被告侵犯了原告對作品在網(wǎng)絡(luò)上的一個獨有傳播權(quán),同時這種不合理使用,也給原告的財產(chǎn)造成了損失。需要說明的是,本案被告具有不正當競爭的行為,原告也可以考慮適用反不正當競爭法起訴維權(quán)。
“不正當競爭行為與著作權(quán)侵權(quán)行為,在現(xiàn)實生活中往往是相互交織的。不正當競爭,指經(jīng)營者在市場競爭中,違背平等、公平、誠實信用原則,違背公認的商業(yè)道德所進行的不正當行為。而著作權(quán)侵權(quán),或者說是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為,往往是對他人擁有的獨占性權(quán)利的侵害行為?!崩钴姺Q,當出現(xiàn)對他人的作品僅僅是不合理使用時,侵犯的是著作權(quán),如署名權(quán),獲取報酬權(quán)等;當出現(xiàn)行為人利用他人的作品或知識創(chuàng)造成果進行自身宣傳經(jīng)營活動,從而擠占他人市場空間,造成或可能造成他人財產(chǎn)受損失的,則屬不正當競爭行為。在實踐中,這兩種行為往往獨立存在,也同時存在。因此,原告可以根據(jù)自己對權(quán)利保護的意愿,擇一訴訟,也可以對行為人數(shù)個行為同時起訴,要求行為人承擔(dān)侵犯著作權(quán)和不正當競爭雙重責(zé)任。
微信公號侵權(quán):維權(quán)成本高企
小毛是個微信公眾號的號主。他的文章挺受歡迎,最火的一篇,被100多個微信公眾號轉(zhuǎn)載和抄襲,被轉(zhuǎn)載、抄襲的文章閱讀量達到了10萬+。在這些轉(zhuǎn)載者中,征求轉(zhuǎn)載許可的幾乎沒有,注明轉(zhuǎn)載來源的也是鳳毛麟角。
這種情況不是個別現(xiàn)象。有專家撰文稱,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中作品無授權(quán)傳播成為常態(tài),權(quán)利人無法從作品的傳播中獲取相應(yīng)的收益。2016 年1月騰訊發(fā)布的《2015年微信知識產(chǎn)權(quán)保護白皮書》顯示,2014年第四季度至2015年第三季度,微信平臺收到針對公眾號的投訴超2.2萬件,其中涉及知識產(chǎn)權(quán)的超1.3萬件,占比高達60%。微信公眾號的侵權(quán)行為已成知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)投訴的高發(fā)領(lǐng)域。
“一是侵害人身權(quán)益,例如變更作者姓名、破壞作品完整性、不標明轉(zhuǎn)載來源、改變作品配圖、變更作品題目等;二是侵害作品財產(chǎn)權(quán),例如轉(zhuǎn)載不付費、以違法得來的作品獲取點擊量收入等;三是侵害網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)?!敝袊ù髮W(xué)傳播法研究中心副主任朱巍接受本報記者專訪時表示,從實際情況看,微信公眾號侵犯著作權(quán)的糾紛,上升到訴訟層面的絕對數(shù)不少,不過與糾紛數(shù)量相比,比例還是很低的。訴訟的效果并不很理想,主要原因在于維權(quán)成本太高,費時費力,證據(jù)采集很難,維權(quán)賠償一般僅夠彌補損害,所以,很少有人愿意將此上升到訴訟層面。
“未來的網(wǎng)絡(luò)傳播,將是以自媒體為主、去中心化的傳播,若過于強調(diào)作品轉(zhuǎn)載合法性問題,則不利于傳播發(fā)展。但同時,若對非法轉(zhuǎn)載不聞不問,將會斷絕網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造作品的積極性,讓網(wǎng)絡(luò)傳播成為沙漠?!敝煳≌J為,微信傳播法治化要做到以下幾點:第一,必須保護作者人身權(quán)益,在技術(shù)層面控制非法轉(zhuǎn)載,例如,轉(zhuǎn)載時不得更改整篇文章,包括作者、完整性在內(nèi);第二,要突出傳播的商業(yè)化,轉(zhuǎn)載后的獲利由作者與轉(zhuǎn)載者共同享有;第三,要落實網(wǎng)絡(luò)實名制,能夠?qū)⑶謾?quán)責(zé)任溯源,在實名制基礎(chǔ)上落實網(wǎng)絡(luò)誠信機制建設(shè),要讓違法轉(zhuǎn)載者的誠信公之于眾,必要時對反復(fù)違法的賬號應(yīng)堅決予以關(guān)停;第四,網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)者要完善技術(shù),在證據(jù)保存上要做好所有準備。
惡性侵權(quán)高發(fā):如何保護創(chuàng)新力?
影視作品侵權(quán)糾紛中的惡意侵權(quán)、重復(fù)侵權(quán)行為較為突出。這是記者從石景山區(qū)法院涉網(wǎng)絡(luò)著作權(quán)案件新情況新聞通報會上了解到的。
隨著版權(quán)方的持續(xù)維權(quán),個別視頻網(wǎng)站同版權(quán)方玩起了“貓捉老鼠”的游戲,不再將一些盜版的熱播影視劇投放到一線城市,而是僅向二線甚至三線城市投放,致使版權(quán)方不得不到二、三線城市去篩查盜播行為并進行侵權(quán)公證,大大增加了維權(quán)成本。
許多視頻網(wǎng)站特別是中小規(guī)模的視頻網(wǎng)站為了節(jié)省費用,盜播正在熱播的電視劇,甚至采用“黑客”技術(shù),將授權(quán)網(wǎng)站熱播電視劇中尚未播放的劇集提前在自己的網(wǎng)站播出,以賺取廣告費用和流量。還有的網(wǎng)站在電腦客戶端盜播他人知名影視作品被法院判決停止侵權(quán)和賠償后,又將同一影視作品在手機端提供播放服務(wù),引發(fā)新的訴訟。
權(quán)利人索賠金額明顯提高但舉證能力有限。涉及《離婚律師》《宮鎖連城》《陸貞傳奇》等處于熱播期的影視作品的著作權(quán)案件,權(quán)利人索賠數(shù)額全部在50萬元以上,有的甚至達到了500萬元。然而幾乎沒有權(quán)利人就自己實際損失和對方獲利情況進行舉證,只能靠法官判定。在這種情況下,判決結(jié)果往往會與權(quán)利人的預(yù)期存在一定差距。
記者了解到,在侵權(quán)數(shù)額的確定上,目前法院主要根據(jù)著作權(quán)法第49條及《最高人民法院關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定計算具體賠償數(shù)額,但二者并沒有對網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)這一新型侵權(quán)現(xiàn)象作出具體、明確、可量化且容易操作的具體計算方式。實踐中出現(xiàn)了“贏了官司輸了錢”,所獲賠償甚至低于維權(quán)成本的情況。
北京律師吳昊哲認為,最高人民法院可以通過司法解釋的形式,制定一個明確具體、容易操作的賠償數(shù)額計算方式。全國人大代表、騰訊公司董事會主席兼CEO馬化騰建議,適當提高侵權(quán)法定賠償上限,針對情節(jié)嚴重的惡意侵權(quán)行為實施懲罰性賠償。
除了事后的懲罰性賠償外,遏制惡意侵權(quán)還可以做些什么?李軍認為,應(yīng)提高網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)使用成本,并賦予網(wǎng)絡(luò)運營商部分追償權(quán),從而提高運營商維權(quán)參與意識和積極性。現(xiàn)在幾元、十幾元就取得電子版和網(wǎng)絡(luò)發(fā)表權(quán),顯然不利于知識產(chǎn)權(quán)保護。同時,也要大力推動知識產(chǎn)權(quán)的推廣和利用。如對于公益性、科研、學(xué)習(xí)、交流推廣等非營利微信公眾平臺及其他網(wǎng)絡(luò)平臺,使用他人發(fā)表的作品的,應(yīng)當給予一定的責(zé)任豁免,建立“避風(fēng)港”制度,發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,提高知識產(chǎn)權(quán)利用率。
來源:檢察日報
作者:王麗麗
編輯:IPRdaily王夢婷
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