【本案要點(diǎn)】
1.動(dòng)畫片等采用數(shù)字化方法制作的作品在滿足法定獨(dú)創(chuàng)性要求后應(yīng)作為《著作權(quán)法》中規(guī)定的“電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品”加以保護(hù)。 2.影視作品中的虛擬形象可作為美術(shù)作品加以保護(hù),其著作權(quán)可能并不歸屬于影視作品的制片者,而是歸屬于在先作品的著作權(quán)人。 3.傳統(tǒng)民法和知識(shí)產(chǎn)權(quán)法對(duì)當(dāng)事人權(quán)益的保護(hù)進(jìn)路有所不同,保護(hù)方式存在差異,在知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件審判中應(yīng)注意區(qū)分。
【案情】 2002年6月17日,F(xiàn)UJIKO.F.FUJIO PROCO,LTD. (株式會(huì)社藤子.F.不二雄,下文簡(jiǎn)稱藤子會(huì)社)的董事長伊藤善章,依據(jù)日本法律宣誓聲明:藤子會(huì)社系《哆啦A夢(mèng)》(DORAEMON)的版權(quán)所有人,該漫畫作品于1969年12月1日在日本首次出版,該電視劇作品于1979年4月2日在日本首次播出。2010年1月1日,藤子會(huì)社將其所擁有的電視劇《哆啦A夢(mèng)》的名稱、標(biāo)志、設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)、商標(biāo)、肖像、視覺表現(xiàn)和衍生人物形象的促銷權(quán)和商品權(quán),授予株式會(huì)社小學(xué)館集英社(下文簡(jiǎn)稱集英社)于2010年1月1日至2012年12月31日的期間內(nèi),獨(dú)家在中華人民共和國(包括香港和澳門特別行政區(qū))內(nèi)以藤子會(huì)社或其自己的名義實(shí)施許可使用,包括以進(jìn)行訴訟、授予其他人使用該項(xiàng)權(quán)利等行為保護(hù)和行使上述權(quán)利,同時(shí)集英社被獲準(zhǔn)將上述權(quán)利于授權(quán)期間和區(qū)域內(nèi)再授予第三人。經(jīng)過數(shù)次轉(zhuǎn)授權(quán)后,艾影(上海)商貿(mào)有限公司(下文簡(jiǎn)稱艾影公司)被授權(quán)在中國大陸地域內(nèi)行使上述權(quán)利。艾影公司認(rèn)為,貴州貴客隆倉儲(chǔ)購物有限公司(下文簡(jiǎn)稱貴客隆公司)未經(jīng)授權(quán)許可,銷售侵犯其著作權(quán)的商品,故訴至法院,請(qǐng)求判令貴客隆公司停止銷售侵權(quán)商品、銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品,并賠償其經(jīng)濟(jì)損失及支出的合理費(fèi)用。
【裁判】 一審法院認(rèn)為,中國和日本同為《保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品伯爾尼公約》的成員國,藤子會(huì)社對(duì)《哆啦A夢(mèng)》漫畫和電視劇的著作權(quán)在日本受法律保護(hù),也受中國法律保護(hù)。艾影公司經(jīng)連續(xù)授權(quán)取得涉案權(quán)利,有權(quán)在授權(quán)期限內(nèi)以自己的名義對(duì)侵權(quán)行為提起訴訟,因此是本案適格的原告。
同時(shí)原審法院認(rèn)為,“哆啦A夢(mèng)”形象的漫畫作品和電視劇作品屬于著作權(quán)法意義上的作品,受我國《著作權(quán)法》的保護(hù)。貴客隆公司銷售的涉案商品外觀為卡通貓形象,其設(shè)計(jì)、配色、藝術(shù)風(fēng)格和整體效果均與“哆啦A夢(mèng)”漫畫形象相一致,構(gòu)成對(duì)“哆啦A夢(mèng)”漫畫形象著作權(quán)的侵害。貴客隆公司未經(jīng)著作權(quán)人許可,以營利為目的銷售涉案侵權(quán)商品,但能夠證明該商品來源合法,盡到了合理審查義務(wù)。據(jù)此判決:貴客隆公司應(yīng)停止銷售侵權(quán)商品、銷毀庫存侵權(quán)產(chǎn)品,駁回艾影公司的其他訴訟請(qǐng)求。
二審法院貴州省高級(jí)人民法院認(rèn)為,“哆啦A夢(mèng)”卡通形象為享有獨(dú)立著作權(quán)的美術(shù)作品,藤子會(huì)社雖同為《哆啦A夢(mèng)》漫畫書和電視劇的版權(quán)所有人,但其僅將電視劇《哆啦A夢(mèng)》的著作財(cái)產(chǎn)權(quán)授予集英社,而未授予美術(shù)作品的相關(guān)著作權(quán),因此經(jīng)轉(zhuǎn)授權(quán)后艾影公司亦僅取得電視劇的著作財(cái)產(chǎn)權(quán),故其不是本案適格的原告,其起訴不符合法律規(guī)定,應(yīng)予駁回。據(jù)此裁定:撤銷一審法院判決,駁回艾影公司的起訴。
【評(píng)析】 本案涉案作品的著作權(quán)人為日本藤子會(huì)社,艾影公司經(jīng)過層層轉(zhuǎn)授權(quán)后所獲得的權(quán)利最初也是源出于藤子會(huì)社。但在本案中存在最初授權(quán)人藤子會(huì)社身份混同和授權(quán)權(quán)利內(nèi)容不明這兩大問題,將會(huì)對(duì)案件的審理產(chǎn)生很大影響。也正是因此,導(dǎo)致一、二審法院的裁判結(jié)果截然相反。
一、動(dòng)畫片應(yīng)作為何種作品加以保護(hù) 藤子會(huì)社授權(quán)書和一審法院判決書中著重提到了電視劇《哆啦A夢(mèng)》。實(shí)際上,“電視劇”并非我國《著作權(quán)法》中明確規(guī)定的受法律保護(hù)的具體作品類型,而只是日常生活中公眾對(duì)某類特定藝術(shù)表現(xiàn)形式的通俗稱呼;從具體內(nèi)容上看,文中所稱的“電視劇”《哆啦A夢(mèng)》,在我國的確切稱呼應(yīng)當(dāng)是動(dòng)畫片。所以處理本案首先就應(yīng)當(dāng)明確,動(dòng)畫片這一表現(xiàn)形式是否受我國《著作權(quán)法》保護(hù)?若受保護(hù)則應(yīng)歸為該法中何種具體作品類型?這一點(diǎn)在法院判決書中并未提及。
我國《著作權(quán)法》對(duì)活動(dòng)影像采用了大陸法系的二分法加以區(qū)別,即其中獨(dú)創(chuàng)性高的屬于該法第十五條規(guī)定的“電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品”,而獨(dú)創(chuàng)性低的則屬于該法第四十條所規(guī)定的“錄像制品”。動(dòng)畫片《哆啦A夢(mèng)》并非對(duì)事物的簡(jiǎn)單拍攝,而是具有豐富的角色和劇情,體現(xiàn)了作者極富個(gè)性的判斷、選擇與智力創(chuàng)造,顯然具有較高程度的獨(dú)創(chuàng)性。但是,根據(jù)我國《著作權(quán)法實(shí)施條例》第四條第十一項(xiàng)所下的定義,電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品,“是指攝制在一定介質(zhì)上,由一系列有伴音或者無伴音的畫面組成,并且借助適當(dāng)裝置放映或者以其他方式傳播的作品?!?/strong>而在現(xiàn)代,絕大多數(shù)動(dòng)畫片的制作都已不再需要攝影設(shè)備,而是采用數(shù)字化的方式,由計(jì)算機(jī)軟件來合成背景及動(dòng)畫稿。此時(shí)需要討論,法條中的“攝制”是否是該類作品的構(gòu)成要件?
隨著科技的進(jìn)步與社會(huì)的發(fā)展,目前有越來越多的電影及類似作品運(yùn)用了數(shù)字合成方式,甚至完全由數(shù)字化方式制作而成,這些作品很多都具有較高的獨(dú)創(chuàng)性和科學(xué)、藝術(shù)價(jià)值。這些作品并未采用傳統(tǒng)的攝像機(jī)攝制方式進(jìn)行制作,但如果僅僅因其制作方式并非攝制就拒絕對(duì)其進(jìn)行保護(hù),顯然滯后于社會(huì)進(jìn)步、發(fā)展,限制了創(chuàng)作,是不公的,更是違背著作權(quán)法立法精神的。因此,筆者認(rèn)為,在目前的審判實(shí)踐中可以運(yùn)用法律解釋學(xué)方法,對(duì)“攝制”一詞進(jìn)行擴(kuò)張解釋,將現(xiàn)代數(shù)字化合成、制作方式以及今后可能出現(xiàn)的其它高科技制作方式皆納入其中;只要滿足《著作權(quán)法》對(duì)獨(dú)創(chuàng)性的要求,以這些方式制作的作品也應(yīng)當(dāng)視作“電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品”而加以保護(hù)。
二、動(dòng)畫片中虛擬形象的保護(hù) 動(dòng)畫片可作為“電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品”而得到保護(hù),但動(dòng)畫片中的虛擬形象是否受到法律保護(hù)呢?
我國《著作權(quán)法》第十五條第二款規(guī)定:“電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品中的劇本、音樂等可以單獨(dú)使用的作品的作者有權(quán)單獨(dú)行使其著作權(quán)。”基于此,與對(duì)影視作品中劇本、音樂等的處理方式相同,如果動(dòng)畫片等影片中的虛擬形象能夠從影視作品中分離出來,并達(dá)到《著作權(quán)法》對(duì)作品獨(dú)創(chuàng)性的要求,就可以成為獨(dú)立的美術(shù)作品而加以保護(hù)??晒﹨⒖嫉?,在審理上海華創(chuàng)公司訴湖北新一佳公司侵害著作權(quán)糾紛案時(shí),一審法院湖北省武漢市中級(jí)人民法院認(rèn)為,《迪迦奧特曼》影視作品與其塑造的“迪迦奧特曼”角色形象屬于整體與部分的關(guān)系,角色形象可以從影視作品中分離出來,屬于可以單獨(dú)使用的作品;“迪迦奧特曼”角色形象本質(zhì)上屬于利用線條、色彩等構(gòu)成的具有一定審美意義的藝術(shù)造型,屬于美術(shù)作品范疇。二審法院湖北省高級(jí)人民法院亦維持了這一觀點(diǎn)。 需要注意的是,該美術(shù)作品的著作權(quán)人并不一定是影視作品的制作者。以動(dòng)畫片為例,其創(chuàng)作一般可分為從無到有和改編兩種情況:前者是指動(dòng)畫片制作方獨(dú)立創(chuàng)作動(dòng)畫片的策劃案和腳本,獨(dú)立設(shè)計(jì)虛擬人物、背景、色彩、構(gòu)圖等全部?jī)?nèi)容,并制作成影片;后者是指在已有漫畫等靜態(tài)作品的基礎(chǔ)上,使用其中的角色、背景、劇情等元素,改編成動(dòng)態(tài)的影片。如果是從無到有的創(chuàng)作,動(dòng)畫片中虛擬形象的形成往往需要角色設(shè)計(jì)師、色彩設(shè)計(jì)師、原畫師等多人的努力,且一般為職務(wù)作品或法人作品,此時(shí)影片制作者就可以享有該虛擬形象的著作權(quán);而如果影片是根據(jù)漫畫等改編而成的,則該影視作品實(shí)際上是漫畫的演繹作品,其中的虛擬形象作為美術(shù)作品,著作權(quán)應(yīng)該歸屬于最初創(chuàng)作該形象的漫畫作者、即在先著作權(quán)人,本案就屬于這種情況。因此,影視作品中虛擬形象滿足法定要求后可以作為美術(shù)作品而受《著作權(quán)法》的保護(hù),其與原影視作品分離而獨(dú)立存在。影視作品制作者僅取得傳播影視作品所必須的復(fù)制、放映等權(quán)利,并不能行使在先著作權(quán)人未授予的其他權(quán)利。
筆者認(rèn)為,產(chǎn)生這一差異的原因在于兩種權(quán)利的客體存在本質(zhì)區(qū)別,影視作品制片者所享有的著作權(quán),其客體為電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品,即由一段有或無伴音的運(yùn)動(dòng)畫面所組成的整體,其本質(zhì)特征就在于畫面的活動(dòng)性,而并不包含任何單獨(dú)截取的作品組成元素;而美術(shù)作品作者享有的著作權(quán),其客體是繪畫、書法、雕塑等以線條、色彩或者其他方式構(gòu)成的有審美意義的平面或者立體的造型藝術(shù)作品。這兩種作品截然不同,相互獨(dú)立,其著作權(quán)人當(dāng)然可以不同,所享有的著作權(quán)的權(quán)利內(nèi)容自然也不相同。
三、傳統(tǒng)民法和知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的不同保護(hù)進(jìn)路 在本案中,藤子會(huì)社既是美術(shù)作品、漫畫《哆啦A夢(mèng)》的著作權(quán)人,又是影視作品、電視劇《哆啦A夢(mèng)》的著作權(quán)人,出現(xiàn)了身份混同。因此原審法院當(dāng)然的認(rèn)為其對(duì)電視劇中機(jī)器貓形象享有著作權(quán),經(jīng)過數(shù)次轉(zhuǎn)授權(quán)后,艾影公司自然也合法享有該形象的著作權(quán),自有權(quán)請(qǐng)求法院進(jìn)行保護(hù)。然而,認(rèn)真審視藤子會(huì)社對(duì)集英社的最初授權(quán),我們可以發(fā)現(xiàn)其授權(quán)書中對(duì)授權(quán)事項(xiàng)的描述存在很大問題,主要體現(xiàn)在“藤子會(huì)社將其所擁有的電視劇《哆啦A夢(mèng)》的名稱、標(biāo)志、設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)、商標(biāo)、肖像、視覺表現(xiàn)和衍生人物形象的促銷權(quán)和商品權(quán)授予株式會(huì)社小學(xué)館集英社”這句話上。具體的,這句話中存在兩個(gè)問題:一是藤子會(huì)社究竟是作為影視作品(電視?。┑闹鳈?quán)人授予集英社該影視作品的相應(yīng)權(quán)利,還是作為美術(shù)作品(漫畫)的著作權(quán)人,對(duì)影視作品中的形象作為在先著作權(quán)人授予集英社以相應(yīng)權(quán)利;二是本句中使用的“促銷權(quán)”和“商品權(quán)”在我國法律中并無相同或類似描述,則對(duì)這兩項(xiàng)權(quán)利是否還要予以保護(hù),若是又當(dāng)如何保護(hù)。對(duì)這兩個(gè)問題的不同處理,便凸顯了傳統(tǒng)民法與著作權(quán)法在當(dāng)事人權(quán)益保護(hù)方面所采取的不同進(jìn)路。
傳統(tǒng)民法尤重“意思自治”,因此在當(dāng)事人約定不明時(shí),便須對(duì)當(dāng)事人意思表示進(jìn)行解釋,以探求當(dāng)事人真意,最大限度的維護(hù)合同效力,從而盡量保障當(dāng)事人的意思得以實(shí)現(xiàn)?;诖耍瑥膫鹘y(tǒng)民法的視角出發(fā),就應(yīng)分別對(duì)上述兩個(gè)問題進(jìn)行解釋,比如為維護(hù)授權(quán)的效力,認(rèn)為藤子會(huì)社是作為漫畫的著作權(quán)人,將由該漫畫改編的影視作品中虛擬形象的著作權(quán)授予集英社;同時(shí)須進(jìn)一步探究“促銷權(quán)”和“商品權(quán)”的具體權(quán)利內(nèi)容,盡量加以明確,使之變得可操作、可實(shí)現(xiàn),亦便于適用我國法律對(duì)其進(jìn)行保護(hù)。
而知識(shí)產(chǎn)權(quán)法則出于推動(dòng)科技發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和保護(hù)某些特定利益的公共政策需要,將自由傳播的信息轉(zhuǎn)變?yōu)閷儆趧?chuàng)造者的、具有排他性的財(cái)產(chǎn)。 因此,對(duì)這一轉(zhuǎn)變必須審慎進(jìn)行,并加以必要的限制。具體的,體現(xiàn)為知識(shí)產(chǎn)權(quán)法只保護(hù)該法規(guī)定的特定形態(tài)和特征的知識(shí)樣態(tài),同時(shí)這一保護(hù)也只是有限保護(hù),還要受時(shí)間、地域、合理使用等因素的限制。
尤其需要指出,因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)是一國公共政策的產(chǎn)物,亦需要依靠該國的法律強(qiáng)制規(guī)定才能得以存在和實(shí)現(xiàn),因此具有很強(qiáng)的地域性。我國是《保護(hù)文學(xué)藝術(shù)作品伯爾尼公約》的成員國,該公約第五條第一款規(guī)定:“根據(jù)本公約得到保護(hù)作品的作者,在除作品起源國外的本聯(lián)盟各成員國,就其作品享受各該國法律現(xiàn)今給予或今后將給予其國民的權(quán)利,以及本公約特別授予的權(quán)利。”據(jù)此規(guī)定,各成員國有權(quán)依照其本國法律對(duì)來自其他締約國的作品進(jìn)行保護(hù)。
我國《著作權(quán)法》第二條第二款規(guī)定:“外國人、無國籍人的作品根據(jù)其作者所屬國或者經(jīng)常居住地國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約享有的著作權(quán),受本法保護(hù)?!敝袊腿毡径际恰恫疇柲峁s》的成員國,藤子會(huì)社對(duì)《哆啦A夢(mèng)》漫畫和電視劇的著作權(quán)也受中國法律保護(hù),但必須依照我國法律的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行保護(hù)。筆者查閱了日本《著作權(quán)法》, 并未發(fā)現(xiàn)其中規(guī)定有“促銷權(quán)”和“商品權(quán)”這兩項(xiàng)權(quán)利, 也無法在我國《著作權(quán)法》中找到與之內(nèi)容相對(duì)應(yīng)的法律賦予著作權(quán)人的專有權(quán)利,因此要依我國《著作權(quán)法》對(duì)其提供保護(hù)是不現(xiàn)實(shí)的。同時(shí),本案是一起侵害著作財(cái)產(chǎn)權(quán)糾紛案,在本案中,因藤子會(huì)社授權(quán)不明,致無法確定其轉(zhuǎn)讓的究竟是何種作品的何項(xiàng)權(quán)利,知識(shí)產(chǎn)權(quán)的特性要求對(duì)其保護(hù)愈應(yīng)審慎,故在授權(quán)內(nèi)容不明的情況下亦不應(yīng)冒然進(jìn)行保護(hù),以免過度保護(hù)違背法律精神,造成權(quán)利濫用,損害公共利益。
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