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來源:IPRdaily(iprdaily.cn)
作者:呂沖
原標題:漫談商標案件審理是“疑罪從無”還是“自證清白”
在商標維權(quán)案件中,商標權(quán)人在確保自身權(quán)利合法性沒有瑕疵的情況下,還需要承擔(dān)侵權(quán)行為或線索的舉證責(zé)任。疑似侵權(quán)人則可以提供相應(yīng)的合法證據(jù)說明來源,盡可能的排除嫌疑。而在商標確權(quán)案件中,舉證責(zé)任似乎更加偏向于答辯人,也就是商標權(quán)人。
眾所周知,商標案件審理是遵循個案審查的原則。即便如此,審理的過程也要基于《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國商標法實施條例》、《商標審查及審理標準》以及其他相關(guān)法律法規(guī)。但是,由于不同的個案涉及到的具體證據(jù)、實際情況等都不相同,而審查員、法官在主觀性或者過往判例等因素的影響下,對法條可能會有不一樣的理解,進而導(dǎo)致審查決定或判決結(jié)果截然不同。如此一來,裁判過程中的“程序正義”就顯得尤為重要。
從流程上來看,商標的確權(quán)流程已經(jīng)形成了一套完整的行政和司法救濟體系。以新注冊申請為例,倘若申請在實質(zhì)審查階段被商標局駁回或部分駁回的,可以向評審委員會申請復(fù)審,即便復(fù)審依然不通過的,還可以向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提出訴訟、北京市高級人民法院上訴甚至向最高人民法院提請再審。即使是不予受理的案件,也可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出行政復(fù)議,復(fù)議未果的話還可以提行政訴訟。
在商標維權(quán)方面,采用的是無罪推定、疑罪從無的法定原則【1】。在刑事訴訟中,人民法院對檢察院起訴被告人犯罪事實和證據(jù),應(yīng)當做出無罪排除的行為。在有罪存在疑問的情況下,按照無罪推定。
作為無罪推定原則的一項具體內(nèi)容,在既不能證明被告人有罪,又不能證明被告人無罪的情況下,推定被告人無罪【2】。被告人不負有證明自己無罪的義務(wù),被告人提供證明有利于自己的證據(jù)的行為是行使辯護權(quán)的行為,不能因為被告人沒有或不能證明自己無罪而認定被告人有罪。
同樣的,在民事訴訟中也有類似的條款。當事人在民事訴訟中對自己所主張的事實,有提供證據(jù)加以證明的責(zé)任,即“誰主張,誰舉證”【3】,若不能提供相關(guān)的證據(jù)或者在質(zhì)證環(huán)節(jié)中真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性無法形成有力、有效的支撐,則需要承擔(dān)舉證不能的責(zé)任。
即便是通過工商行政投訴等非訴訟途徑,也一樣遵循“誰主張,誰舉證”的原則【4】。
如果把以上的內(nèi)容代入到商標的具體案件中,無論是刑事案件、民事案件或是工商行政案件,都是需要商標權(quán)人提供充足、有力的證據(jù)去證明他人存在未經(jīng)授權(quán)的侵權(quán)行為,“不告不理”,后續(xù)的則交由審判機關(guān)定奪。
可是,在商標局及評審委員會進行的確權(quán)流程中,無論是駁回復(fù)審、初審異議還是無效宣告答辯,都是需要申請人提供自身的使用證據(jù)。以“撤銷連續(xù)三年不使用”為例,撤銷人只需要一份申請書、一句話的理由就可以提起撤銷,而商標權(quán)人則需要“自證”商標在三年內(nèi)有在持續(xù)不斷地合理有效的使用,或者有足夠正當?shù)睦碛蓻]有使用。這些證據(jù)材料少則幾十頁多則上千頁。有時候即便是提供了詳實的使用證據(jù),也未必能夠保衛(wèi)到自身的商標權(quán)利。
這不禁讓人起疑,商標案件的審理標準和原則究竟是“無罪推定”還是要“自證清白”?
的確,在商標維權(quán)案件中,商標權(quán)人在確保自身權(quán)利合法性沒有瑕疵的情況下,還需要承擔(dān)侵權(quán)行為或線索的舉證責(zé)任。疑似侵權(quán)人則可以提供相應(yīng)的合法證據(jù)說明來源,盡可能的排除嫌疑。而在商標確權(quán)案件中,舉證責(zé)任似乎更加偏向于答辯人,也就是商標權(quán)人。比如說,駁回通知書可能只有簡簡單單的一句“容易造成不良社會影響”或者“缺乏顯著性”,經(jīng)常就讓申請人絞盡腦汁。尤其是對于剛申請不到半年的新商標而言,難以在短時間內(nèi)提供大量的使用證據(jù)。即使是因為近似商標而被駁回的,在商標局評審委員會的復(fù)審流程中,引證商標的持有人無需參與,事實與理由的陳述都由復(fù)審申請人單獨完成。但如果復(fù)審后起訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院的話,引證商標權(quán)利人是可以作為第三人參加庭審的,地位與權(quán)利明顯不同。
無獨有偶,在初審異議案件中,雖然異議人也需要舉證己方的權(quán)利證明以及被異議人涉嫌違法的事實與理由,不過由于2019年新修訂《商標法》中第四條的存在,“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”這句話就可以作為正當?shù)木売商峤?,甚至無需提供更多的證據(jù)。這樣一來,又變成了答辯人“自證清白”的環(huán)節(jié)。
為什么會造成這樣的狀況呢?無論是維權(quán)還是確權(quán),商標權(quán)人都總要承擔(dān)更多的舉證責(zé)任,這就要從“商標”的特別之處談起了。商標,顧名思義就是商品的標志,由生產(chǎn)者、經(jīng)營者在其生產(chǎn)、制造、加工、或者經(jīng)銷的商品上或者服務(wù)的提供者在其提供的服務(wù)上使用的,用于區(qū)別商品或者服務(wù)來源的,由文字、圖形、字母、數(shù)字、聲音、三維標志、顏色組合,或者上述要素的組合構(gòu)成,具有顯著性的特征,是現(xiàn)代經(jīng)濟的產(chǎn)物,也是一種無形資產(chǎn)。它的產(chǎn)生方式和權(quán)利確認模式也比較特殊,商標是在企業(yè)經(jīng)營的過程中,讓消費者認識公司品牌和產(chǎn)品的第一步,也是能夠產(chǎn)生最直觀感受的方式。可想而知,商標在商業(yè)經(jīng)營中發(fā)揮的作用尤其重要,因此一直以來都備受重視。然而,商標權(quán)利的確認模式卻有所不同。在大部分人的理解中,只要取得了國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的商標注冊證書就是擁有了商標。在通常情況下這種說法看似正確,但不夠準確?!渡虡朔ā分芯投x了“在先使用的未注冊商標”以及“未注冊的馳名商標”,即使是沒有在商標局登記注冊,但在實際使用過程中已經(jīng)讓一般公眾所熟知的品牌,在某些特定的情況下也能享有和注冊商標以及馳名商標等同的權(quán)利,甚至可以對已經(jīng)提交申請初審公告或核準注冊的商標進行異議及無效宣告。而此時,“商標權(quán)”的表現(xiàn)形式不是光憑一紙證書就能夠說明的了,還需要配合前文提到的商品外包裝、合同發(fā)票收據(jù)、廣告宣傳物料、招牌店面裝飾、展會博覽會等公開的使用證據(jù)。
與其說這是“商標使用證據(jù)”,倒不如說這其實才是“商標”。注冊商標擁有長時間、有效、合理的使用證據(jù),才稱得上是名副其實的“商標”。從司法和行政實踐中不難看出,僅僅只有注冊證書的“商標”隨時有可能面臨撤銷連續(xù)三年不使用、無效宣告的風(fēng)險,而尚未注冊但卻常年使用、擁有廣泛影響力的“商標”有時候才是真正意義上的“商標”。這并非舉證責(zé)任的倒置,而是對“商標”最樸素、最真實的解讀。
隨著近年來,全社會知識產(chǎn)權(quán)意識的日漸加強,同時各級地方政府也在鼓勵企業(yè)進行知識產(chǎn)權(quán)貫標,一定規(guī)模的公司也會在內(nèi)部設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)部門,由專人負責(zé)搜集、保管、整理企業(yè)日常商標使用材料。同時,國家及各級知識產(chǎn)權(quán)局也在加大對惡意、囤積商標申請的打擊力度。雖說就目前而言,商標注冊證書仍是商標保護的有效憑據(jù),但從長遠的角度來看,如果僅僅只有一張商標證書而沒有實際使用的話,只能放在一旁角落積灰,最終淪為一張草稿紙。只有真正地將商標用起來,以良好的產(chǎn)品或服務(wù)品質(zhì)作為支撐,盤活企業(yè)的生命力,才是商標價值的最好體現(xiàn)。
注:
【1】《中華人民共和國刑事訴訟法》第十二條:未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪。是指任何人在未經(jīng)人民法院依法判決有罪之前,應(yīng)視其無罪。
【2】《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條:犯罪嫌疑人沒有犯罪事實,或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的,人民檢察院應(yīng)當作出不起訴決定。
【3】《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條:當事人對自己提出的主張,有責(zé)任提供證據(jù)。
【4】《中華人民共和國商標法(2019修正)》第六十一條:對侵犯注冊商標專用權(quán)的行為,工商行政管理部門有權(quán)依法查處;涉嫌犯罪的,應(yīng)當及時移送司法機關(guān)依法處理。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:呂沖
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:漫談商標案件審理是“疑罪從無”還是“自證清白”?(點擊標題查看原文)
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