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回歸商標(biāo)損害賠償制度的初衷—對格力訴美的侵害商標(biāo)權(quán)案的評論

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IPRdaily10年前
回歸商標(biāo)損害賠償制度的初衷—對格力訴美的侵害商標(biāo)權(quán)案的評論
回歸商標(biāo)損害賠償制度的初衷—對格力訴美的侵害商標(biāo)權(quán)案的評論

 

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文 / 陳明濤、劉俊清(蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)) 本文系作者向IPRdaily投稿,并經(jīng)IPRdaily編輯,轉(zhuǎn)載須征得作者同意,并注明文章來源(微信:IPRdaily)。 ? 【小D導(dǎo)讀】
近幾年來,不時有天價賠償大案出現(xiàn),吸引了大量眼球。實(shí)際上,大量低賠償案才是在冰面之下。格力和美的商標(biāo)之爭,真正核心問題在于商標(biāo)損害賠償制度的適用,如何做到舉證妨礙、商標(biāo)使用、善意因素間的融會貫通、自如運(yùn)用,考驗(yàn)著司法裁判者對立法本意的理解。

 

格力與美的兩大家電巨頭間的商標(biāo)之戰(zhàn),雖然賠償標(biāo)的額不高,仍然備受關(guān)注。

 

2013年11月8日,格力公司向珠海市中院訴稱,其為“五谷豐登”商標(biāo)專用權(quán)人,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),美的公司在相同類別上使用與“五谷豐登”相同的商標(biāo)。一審法院判決美的公司停止侵權(quán),并適用舉證妨礙規(guī)則判決賠償損失380萬元。

 

隨后,案件被美的公司提起上訴。

 

2015年7月6日,廣東高院做出了逆轉(zhuǎn)式判決,雖然認(rèn)定美的公司構(gòu)成侵權(quán),但認(rèn)為侵權(quán)行為發(fā)生前,格力公司并沒舉證其已實(shí)際使用商標(biāo),侵權(quán)損害賠償請求權(quán)不成立,僅支持合理開支的費(fèi)用。

 

關(guān)注該案的意義在于,兩審法院均突破了傳統(tǒng)商標(biāo)損害賠償?shù)臋C(jī)械式判決,一審大膽適用了舉證妨礙制度,二審引入三年不使用免賠的規(guī)則,看似回歸了商標(biāo)法立法本意,值得充分肯定,但仍然有值得探討商榷之處。

 

要敢于適用舉證妨礙,加大賠償力度

 

《商標(biāo)法》第六十三條規(guī)定,侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額,按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定;實(shí)際損失難以確定的,可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定;權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的,參照該商標(biāo)許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán),情節(jié)嚴(yán)重的,可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益、注冊商標(biāo)許可使用費(fèi)難以確定的,由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予三百萬元以下的賠償。

 

也就是說,對侵權(quán)賠償數(shù)額的確定,商標(biāo)法給出四種計(jì)算方式:一是權(quán)利人因侵權(quán)行為所遭受的損失;二是侵權(quán)人因侵權(quán)行為的獲益;三是參照許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定;四是法定賠償。

 

商標(biāo)法之所以列舉諸多賠償計(jì)算方式,本是為了充分保護(hù)商標(biāo)權(quán)人,使其得到充分之救濟(jì)。然在現(xiàn)實(shí)司法實(shí)踐中,卻是播下龍種,收獲跳蚤。由于多重計(jì)算方式的存在,往往成為侵權(quán)人規(guī)避賠償?shù)谋茱L(fēng)港,造成商標(biāo)權(quán)利長期保護(hù)不力。

 

由于權(quán)利人的損失通常難以計(jì)算,自然轉(zhuǎn)向侵權(quán)人利益的計(jì)算方式,然而該方式的關(guān)鍵證據(jù)掌握在侵權(quán)人之手,權(quán)利人難以獲得,比如計(jì)算利潤的會計(jì)賬簿,財(cái)務(wù)紀(jì)錄等等。對此,侵權(quán)人自然不會交出,做自找麻煩的“傻子”,這就需要法律做相應(yīng)的制度安排。

 

比如,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定,“有證據(jù)證明一方當(dāng)事人持有證據(jù)無正當(dāng)理由拒不提供,如果對方當(dāng)事人主張?jiān)撟C據(jù)的內(nèi)容不利于證據(jù)持有人,可以推定該主張成立?!?

 

這就是所謂的舉證妨礙制度。

 

然而,長期的商標(biāo)審判,基于體制內(nèi)種種因素,法官并不愿意主動適用,普遍逃逸到法定賠償條款,使得法定賠償使用率長期居高不下。曾有人統(tǒng)計(jì)過,在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域,法定賠償占到全部案件的90%以上。

 

面對這樣的狀況,商標(biāo)權(quán)保護(hù)也就變成一句口號。

 

新商標(biāo)法制定也為此也做了改變,六十三條二款規(guī)定:“人民法院為確定賠償數(shù)額,在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證,而與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下,可以責(zé)令侵權(quán)人提供與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料;侵權(quán)人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)判定賠償數(shù)額?!?

 

由于這一案件適用老商標(biāo)法,但是一審法院根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定,采用舉證妨礙制度,依然值得肯定。

 

要充分理解商標(biāo)使用與損害賠償?shù)年P(guān)系

 

不能從商標(biāo)法本意理解損害賠償,一直是商標(biāo)審判案件的痼疾。

 

商標(biāo)法本質(zhì)不是保護(hù)標(biāo)識本身,而是保護(hù)承載于標(biāo)識之上的商譽(yù),以及由此產(chǎn)生的競爭秩序,最終保護(hù)消費(fèi)者利益。所以說,商標(biāo)法的保護(hù)離不開權(quán)利人對商標(biāo)的使用,如果一個權(quán)利人無意使用商標(biāo),只是將商標(biāo)作為謀求不當(dāng)商業(yè)利益的工具,就不能受到保護(hù)。

 

然而,當(dāng)前很多損害數(shù)額高昂的案件,比如卡斯特案、iPad案,法院均沒有很好的貫徹這一精神。這就造成了“該重賠的適用法定賠償,該輕賠卻數(shù)額極高”之怪現(xiàn)象。

 

實(shí)際上,司法政策對商標(biāo)使用與損害賠償?shù)年P(guān)系一直有很好的指導(dǎo)。比如,最高人民法院在《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》中就指出:“妥善處理注冊商標(biāo)實(shí)際使用與民事責(zé)任承擔(dān)的關(guān)系,使民事責(zé)任的承擔(dān)有利于鼓勵商標(biāo)使用,激活商標(biāo)資源,防止利用注冊商標(biāo)不正當(dāng)?shù)赝稒C(jī)取巧。請求保護(hù)的注冊商標(biāo)未實(shí)際投入商業(yè)使用的,確定民事責(zé)任時可將責(zé)令停止侵權(quán)行為作為主要方式,在確定賠償責(zé)任時可以酌情考慮未實(shí)際使用的事實(shí),除為維權(quán)而支出的合理費(fèi)用外,如果確無實(shí)際損失和其他損害,一般不根據(jù)被控侵權(quán)人的獲利確定賠償;注冊人或者受讓人并無實(shí)際使用意圖,僅將注冊商標(biāo)作為索賠工具的,可以不予賠償;注冊商標(biāo)已構(gòu)成商標(biāo)法規(guī)定的連續(xù)三年停止使用情形的,可以不支持其損害賠償請求?!?

 

而新商標(biāo)法第六十四條第一款也規(guī)定:“注冊商標(biāo)專用權(quán)人請求賠償,被控侵權(quán)人以注冊商標(biāo)專用權(quán)人未使用注冊商標(biāo)提出抗辯的,人民法院可以要求注冊商標(biāo)專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實(shí)際使用該注冊商標(biāo)的證據(jù)。注冊商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過該注冊商標(biāo),也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的,被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任?!?

 

而在本案中,廣東高院引用上述司法精神,認(rèn)為:“格力公司應(yīng)提供證據(jù)證明本案注冊商標(biāo)在美的公司實(shí)施被訴侵權(quán)行為之前已經(jīng)實(shí)際使用的事實(shí)。”

 

這一觀點(diǎn)實(shí)質(zhì)是偏頗的理解了立法本意。對格力公司而言,其自然應(yīng)提交商標(biāo)使用的相關(guān)證據(jù)。然而,格力公司對商標(biāo)使用不必在被訴侵權(quán)行為之前,這是對商標(biāo)權(quán)利人的過高要求。對于商標(biāo)權(quán)利人,只要能證明在起訴之前三年之內(nèi)使用該商標(biāo),或有充分證據(jù)證明有使用的意圖,就滿足了索賠的要件。當(dāng)然,如果其在注冊商標(biāo)之后超過三年以上不使用,也應(yīng)當(dāng)成為考慮因素。

 

然而,本案中,法院卻將這一時間點(diǎn)確定在被訴侵權(quán)行為發(fā)生前,無疑是加重了權(quán)利人負(fù)擔(dān),是很不公平的。

 

要理順善意與損害賠償?shù)年P(guān)系

 

我國商標(biāo)雖然采用注冊制度,也同樣保護(hù)善意的商標(biāo)使用人。比如新商標(biāo)法第五十九條一款規(guī)定:“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn),或者含有的地名,注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?!?

 

第三款設(shè)立了在先使用抗辯制度,同樣也基于保護(hù)善意使用人的意圖,其規(guī)定:“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前,他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的,注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo),但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識?!?

 

問題在于,與國外的商標(biāo)申請不同,我國商標(biāo)申請日和公告日的時間間隔太長。在這一空窗期內(nèi),如果有人使用了注冊商標(biāo),實(shí)際是對注冊商標(biāo)的注冊情況并不知情,同樣具有善意的因素,如其在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用,也應(yīng)受到支持。

 

因此,筆者認(rèn)為,鑒于我國的“特殊國情”,理應(yīng)將商標(biāo)的在先使用抗辯制度的日期擴(kuò)展到商標(biāo)權(quán)利公告日。

 

在本案中,2010年2月,格力公司申請注冊商標(biāo)“五谷豐登”,2011年4月,該商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊,時間間隔十四個月。而美的公司的證據(jù)顯示,其在商標(biāo)申請日之前就開始意圖使用這一商標(biāo),并在2010年3月使用。

 

可以說,美的公司的使用屬于善意,符合在先使用抗辯的立法本意。法院如能在此創(chuàng)新,才是善莫大焉!

 

近幾年來,不時有天價賠償大案出現(xiàn),吸引了大量眼球。實(shí)際上,大量低賠償案才是在冰面之下。格力和美的商標(biāo)之爭,真正核心問題在于商標(biāo)損害賠償制度的適用,如何做到舉證妨礙、商標(biāo)使用、善意因素間的融會貫通、自如運(yùn)用,考驗(yàn)著司法裁判者對立法本意的理解。

 

只有回歸到商標(biāo)法的立法本意,才能真正領(lǐng)悟到損害賠償制度的真諦。

 

回歸商標(biāo)損害賠償制度的初衷—對格力訴美的侵害商標(biāo)權(quán)案的評論 蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)

 

 

 

來源:IPRdaily 作者:陳明濤、劉俊清(蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)) 編輯:周海峰 IPRdaily

 

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