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原標(biāo)題:如何依據(jù)產(chǎn)品貼附商標(biāo)判斷被訴侵權(quán)適格主體
如何依據(jù)產(chǎn)品貼附商標(biāo)判斷被訴侵權(quán)適格主體
——(2021)最高法知民終455號
近日,最高人民法院對上訴人普利茅斯公司與被上訴人聯(lián)想(北京)有限公司(以下簡稱聯(lián)想北京公司)侵害計算機軟件著作權(quán)糾紛一案作出終審裁定:撤銷一審裁定,指令北京知識產(chǎn)權(quán)法院繼續(xù)審理。
最高人民法院明確,被訴侵權(quán)產(chǎn)品上貼附有商品商標(biāo)的,可以初步認(rèn)定該商品商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)人系被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者,在有關(guān)侵權(quán)訴訟中,可以成為與案件糾紛具有實際關(guān)聯(lián)的被告。
普利茅斯公司是一家成立于美國的手機游戲開發(fā)公司,于2012年推出了“Tap the Frog”手機游戲,普利茅斯公司認(rèn)為聯(lián)想北京公司自2015年8月31日起未經(jīng)其許可,在生產(chǎn)、銷售的手機上預(yù)裝“Tap the Frog”游戲,侵害了普利茅斯公司的復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán),故向一審法院提起訴訟,請求判令聯(lián)想北京公司停止侵害并賠償經(jīng)濟損失500萬元。
一審法院認(rèn)為,普利茅斯公司提交的被訴侵權(quán)手機外包裝上標(biāo)注“Manufactured for Lenovo PC HK Limited”,電池上標(biāo)注“聯(lián)想移動通信科技有限公司”,均未體現(xiàn)聯(lián)想北京公司的名稱。此外,普利茅斯公司提交的電子郵件證據(jù)亦不能體現(xiàn)被訴侵權(quán)手機與聯(lián)想北京公司有直接關(guān)聯(lián),因而普利茅斯公司提交的證據(jù)不足以證明被訴侵權(quán)手機是由聯(lián)想北京公司所制造或銷售,進(jìn)而不能證明涉案軟件的侵權(quán)人為聯(lián)想北京公司。雖然聯(lián)想北京公司是“Lenovo”商標(biāo)的持有人,但普利茅斯公司提交的證據(jù)不足以證明聯(lián)想北京公司為侵權(quán)人,聯(lián)想北京公司作為本案被告主體不適格。
一審法院裁定駁回普利茅斯公司對聯(lián)想北京公司的起訴。
普利茅斯公司不服,向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院認(rèn)為,該案涉及被告是否適格的審查標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)民事訴訟法第一百一十九條規(guī)定,原告提起民事訴訟,必須有明確的被告,這里“明確的被告”在法律上的要求是,人民法院可以根據(jù)原告的起訴將被告特定化,包括兩層含義,第一,被告主體必須明確,如果是自然人的,必須確定其姓名、性別、年齡、住所等身份基本信息;如果是法人、非法人組織的,必須明確其名稱、住所等主體基本信息。第二,被告可能承擔(dān)民事責(zé)任,即原告應(yīng)當(dāng)提交初步證據(jù)證明對于其提出的具體訴訟請求,被告可能承擔(dān)民事責(zé)任。否則,起訴的目的就會落空,訴訟也就無法進(jìn)行。至于原告的訴訟請求能否得到人民法院支持,被告是否應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任,并非人民法院受理民事案件的必要條件。簡言之,對于起訴條件的審查,被告是否“適格”,僅需要審查原告是否提供了被告與所爭議的法律關(guān)系具有關(guān)聯(lián)性的初步證據(jù),而不應(yīng)以經(jīng)過實體審理程序才能判斷的、被告最終是否系爭議的法律關(guān)系中的義務(wù)主體或責(zé)任主體作為判斷依據(jù)。
本案中,普利茅斯公司提交的被訴侵權(quán)手機包裝及手機上均有“Lenovo”商標(biāo),聯(lián)想北京公司認(rèn)可其系“Lenovo”商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)人。
普利茅斯公司在本案起訴時,一方面提供了聯(lián)想北京公司的名稱、住所,確定了聯(lián)想北京公司的主體身份;另一方面,提交了被訴侵權(quán)產(chǎn)品上載有聯(lián)想北京公司注冊商標(biāo)的初步證據(jù),用以證明聯(lián)想北京公司可能實施了被訴侵權(quán)行為。
由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品上貼附有商品商標(biāo),可以初步認(rèn)定該商品商標(biāo)的專用權(quán)人系被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者,在有關(guān)侵權(quán)訴訟中,可以成為與案件糾紛具有實際關(guān)聯(lián)的被告。故,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定聯(lián)想北京公司系本案適格被告。
附:判決書
中華人民共和國最高人民法院
民事裁定書
(2021)最高法知民終455號
上訴人(原審原告):普利茅斯公司。
代表人:安通˙沃林克,該公司總裁。
委托訴訟代理人:鄭理,北京隆諾律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:鄧思涵,北京隆諾律師事務(wù)所律師。
被上訴人(原審被告):聯(lián)想(北京)有限公司。
法定代表人:楊元慶,該公司執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人:桂紅霞,北京市金杜律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:劉思巖,北京市金杜律師事務(wù)所律師。
上訴人普利茅斯公司因與被上訴人聯(lián)想(北京)有限公司(以下簡稱聯(lián)想北京公司)侵害計算機軟件著作權(quán)糾紛一案,不服中華人民共和國北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2020年10月20日作出的(2020)京73民初244號民事裁定,向本院提起上訴。本院于2021年3月10日立案后,依法組成合議庭,并于2021年7月8日詢問當(dāng)事人,普利茅斯公司委托訴訟代理人鄭理、鄧思涵,聯(lián)想北京公司的委托訴訟代理人桂紅霞、劉思巖到庭參加詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
普利茅斯公司上訴請求:撤銷原審裁定,指令原審法院進(jìn)行審理。事實與理由:原審法院錯誤認(rèn)定普利茅斯公司提交的證據(jù)不足以證明聯(lián)想北京公司實施了侵權(quán)行為,進(jìn)而錯誤認(rèn)定聯(lián)想北京公司作為被告不適格。(一)聯(lián)想北京公司通過許可商標(biāo)、委托加工的方式,與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造商構(gòu)成共同侵權(quán)。被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝盒、產(chǎn)品上多處突出顯示“Lenovo”注冊商標(biāo),聯(lián)想北京公司為該商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人。商標(biāo)作為指示商品來源的標(biāo)識,根據(jù)行業(yè)慣例,即便聯(lián)想北京公司沒有直接開展生產(chǎn)活動,也應(yīng)當(dāng)深度參與了商品的運營、管理工作,負(fù)責(zé)軟件商業(yè)談判、使用和安裝等相關(guān)工作,并與游戲開發(fā)商/供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)洽談(包括預(yù)裝“Tap the Frog”軟件),以及指示第三方具體完成產(chǎn)品制造、裝配過程。聯(lián)想北京公司原審當(dāng)庭認(rèn)可,其是通過許可第三方使用注冊商標(biāo)的方式,通過第三方完成侵權(quán)產(chǎn)品的制造、組裝、裝配等工序。雖然被訴侵權(quán)產(chǎn)品上外包裝上標(biāo)注“Manufactured for Lenovo PC HK Limited”,電池上標(biāo)注“聯(lián)想移動通信科技有限公司”,但無論從被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝對消費者的指示作用,從區(qū)分軟件裝配廠商/制造商與軟件管理、運營主體的行業(yè)慣例,還是聯(lián)想北京公司當(dāng)庭陳述來看,聯(lián)想北京公司都與被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有不可割裂的關(guān)系。普利茅斯公司提交的證據(jù)足以證明聯(lián)想北京公司通過許可商標(biāo)、委托加工的方式,與具體的制造商構(gòu)成共同侵權(quán)。聯(lián)想集團在與普利茅斯公司郵件交流過程中,明確了聯(lián)想集團軟件許可和商業(yè)洽談的商務(wù)聯(lián)系人為“Carter Agar”,在其領(lǐng)英上的個人信息顯示其辦公所在地為“北京,中國”,職位為“聯(lián)想集團的軟件及云服務(wù)全球負(fù)責(zé)人”,具體負(fù)責(zé)確定在聯(lián)想產(chǎn)品中安裝或使用何種軟件,進(jìn)一步說明聯(lián)想北京公司負(fù)責(zé)聯(lián)想集團軟件商業(yè)談判、使用和安裝等相關(guān)工作。從聯(lián)想集團的商業(yè)模式可進(jìn)一步確認(rèn),聯(lián)想北京公司教唆、指示、管理、運營了侵權(quán)軟件在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上的復(fù)制、預(yù)裝和使用。(二)普利茅斯公司有權(quán)請求聯(lián)想北京公司承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,二人以上共同實施侵權(quán)行為,造成他人損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。法律規(guī)定承擔(dān)連帶責(zé)任的,被侵權(quán)人有權(quán)請求部分或者全部連帶責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。聯(lián)想北京公司與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的具體的制造商構(gòu)成共同侵權(quán),因此,普利茅斯公司有權(quán)請求聯(lián)想北京公司承擔(dān)責(zé)任。
聯(lián)想北京公司辯稱:(一)普利茅斯公司的原審證據(jù)證明被訴侵權(quán)行為的實施主體并非聯(lián)想北京公司,被訴侵權(quán)行為與聯(lián)想北京公司無關(guān)。普利茅斯公司以侵害計算機軟件著作權(quán)糾紛為由起訴聯(lián)想北京公司,需要舉證證明聯(lián)想北京公司實施了被訴侵權(quán)行為。但普利茅斯公司提交的被訴侵權(quán)產(chǎn)品外包裝上標(biāo)注“Manufactured for Lenovo PC HK Limited”,電池上標(biāo)注“聯(lián)想移動通信科技有限公司”,均未體現(xiàn)聯(lián)想北京公司的名稱;普利茅斯公司的其他證據(jù)亦不能體現(xiàn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品與聯(lián)想北京公司有直接關(guān)聯(lián),因而雖然聯(lián)想北京公司是“Lenovo”商標(biāo)的持有人,但普利茅斯公司提交的證據(jù)不足以證明聯(lián)想北京公司實施了被訴侵權(quán)行為,聯(lián)想北京公司作為本案被告主體不適格。(二)普利茅斯公司并無證據(jù)證明存在其所謂的“行業(yè)慣例”,更無證據(jù)證明聯(lián)想北京公司做法符合其所謂的“行業(yè)慣例”。聯(lián)想北京公司從未參與被訴侵權(quán)手機相關(guān)的商業(yè)談判、制造、裝配和/或銷售等任何商業(yè)活動。無論普利茅斯公司提到的Carter Agar先生在中國北京工作是否屬實,Carter Agar先生不是聯(lián)想北京公司員工。
普利茅斯公司向原審法院提起訴訟,原審法院于2020年3月23日立案受理。普利茅斯公司起訴請求:1.聯(lián)想北京公司停止所有版權(quán)侵權(quán)行為,包括立即停止復(fù)制、發(fā)行普利茅斯公司享有著作權(quán)的“Tap the Frog”游戲,并停止生產(chǎn)、銷售預(yù)裝有“Tap the Frog”游戲的手機產(chǎn)品;2.賠償普利茅斯公司經(jīng)濟損失人民幣500萬元。事實與理由:普利茅斯公司是一家成立于美國的手機游戲開發(fā)公司,于2012年推出了“Tap the Frog”手機游戲,該游戲自推出后在全球范圍內(nèi)的手游玩家中非常受歡迎。聯(lián)想北京公司自2015年8月31日起未經(jīng)普利茅斯公司許可,在其生產(chǎn)、銷售的手機上預(yù)裝“Tap the Frog”游戲。普利茅斯公司與聯(lián)想北京公司自2016年3月至今,一直就聯(lián)想北京公司復(fù)制、發(fā)行普利茅斯公司享有著作權(quán)的“Tap the Frog”游戲及生產(chǎn)、銷售預(yù)裝“Tap the Frog”游戲的手機產(chǎn)品的行為進(jìn)行多輪磋商,聯(lián)想北京公司并未停止相關(guān)侵權(quán)行為,也拒絕向普利茅斯公司就上述侵權(quán)行為造成的損失進(jìn)行賠償。聯(lián)想北京公司原審辯稱:雖然被訴侵權(quán)手機上標(biāo)注的商標(biāo)的持有人是聯(lián)想北京公司,但其不是被訴侵權(quán)手機的制造商和銷售商,著作權(quán)侵權(quán)主體不是聯(lián)想北京公司。普利茅斯公司提交的證據(jù)中被訴侵權(quán)手機內(nèi)容及機體外包裝截屏上亦顯示被訴侵權(quán)手機的制造商是聯(lián)想香港的一家公司。此外,普利茅斯公司提交的郵件證據(jù)顯示普利茅斯公司是與聯(lián)想美國公司溝通,與聯(lián)想北京公司無關(guān)。故請求法院駁回普利茅斯公司的起訴。
原審法院經(jīng)審查認(rèn)為,當(dāng)事人提起民事訴訟,應(yīng)當(dāng)符合法定條件,其中包括被告是適格的主體。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱民訴法司法解釋)第九十條規(guī)定,當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責(zé)任提供證據(jù)加以證明,但法律另有規(guī)定的除外。在作出判決前,當(dāng)事人未能提供證據(jù)或者證據(jù)不足以證明其事實主張的,由負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利的后果。第九十一條規(guī)定,主張法律關(guān)系存在的當(dāng)事人,應(yīng)當(dāng)對產(chǎn)生該法律關(guān)系的基本事實承擔(dān)舉證證明責(zé)任。
本案中,普利茅斯公司以侵害計算機軟件著作權(quán)糾紛為由起訴聯(lián)想北京公司,屬著作權(quán)侵權(quán)糾紛,普利茅斯公司需要舉證證明聯(lián)想北京公司作為侵權(quán)人即承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的主體是適格的,即需要舉證證明聯(lián)想北京公司實施了被訴侵權(quán)行為。但普利茅斯公司提交的被訴侵權(quán)手機外包裝上標(biāo)注“Manufactured for Lenovo PC HK Limited”,電池上標(biāo)注“聯(lián)想移動通信科技有限公司”,均未體現(xiàn)聯(lián)想北京公司的名稱;此外,普利茅斯公司提交的電子郵件證據(jù)亦不能體現(xiàn)被訴侵權(quán)手機與聯(lián)想北京公司有直接關(guān)聯(lián),因而普利茅斯公司提交的證據(jù)不足以證明被訴侵權(quán)手機是由聯(lián)想北京公司所制造或銷售,進(jìn)而不能證明涉案軟件的侵權(quán)人為聯(lián)想北京公司。雖然聯(lián)想北京公司是“Lenovo”商標(biāo)的持有人,但在普利茅斯公司提交的證據(jù)不足以證明聯(lián)想北京公司為侵權(quán)人的情況下,原審法院對其該意見不予采信。綜上,聯(lián)想北京公司作為本案被告主體不適格。
綜上,原審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》(以下簡稱民事訴訟法)第一百一十九條、第一百五十四條第一款第三項、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第二百零八條第三款之規(guī)定,裁定:駁回普利茅斯公司的起訴。
本院認(rèn)為,根據(jù)當(dāng)事人的訴辯意見,本案的二審爭議焦點為:聯(lián)想北京公司是否為本案適格被告。
民事訴訟法第一百一十九條規(guī)定:“起訴必須符合下列條件:(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;(二)有明確的被告;(三)有具體的訴訟請求和事實、理由;(四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。”民訴法司法解釋第二百零九條第一款規(guī)定:“原告提供被告的姓名或者名稱、住所等信息具體明確,足以使被告與他人相區(qū)別的,可以認(rèn)定為有明確的被告?!币罁?jù)上述規(guī)定,原告提起民事訴訟,必須有明確的被告,這里“明確的”在法律上的要求是,人民法院可以根據(jù)原告的起訴將被告特定化,包括兩層含義,第一,被告主體必須明確,如果是自然人的,必須確定其姓名、性別、年齡、住所等身份信息;如果是法人、非法人組織的,必須明確其名稱、住所等主體信息。第二,被告可能承擔(dān)民事責(zé)任,即原告應(yīng)當(dāng)提交初步證據(jù)證明對于其提出的具體訴訟請求,被告可能承擔(dān)民事責(zé)任。否則,起訴的目的就會落空,訴訟也就無法進(jìn)行。至于原告的訴訟請求能否得到人民法院支持,被告是否承擔(dān)民事責(zé)任,并非人民法院受理民事案件的必要條件。簡言之,對于起訴條件的審查,被告是否“適格”,僅需要審查原告是否提供了被告與所爭議的法律關(guān)系具有關(guān)聯(lián)性的初步證據(jù),而不應(yīng)以經(jīng)過實體審理程序才能判斷的,被告最終是否系爭議的法律關(guān)系中的義務(wù)主體或責(zé)任主體作為判斷依據(jù)。
本案中,普利茅斯公司向原審法院起訴,主張聯(lián)想北京公司未經(jīng)許可,在其生產(chǎn)、銷售的手機上安裝了普利茅斯公司享有著作權(quán)的“Tap the Frog”游戲,要求判令聯(lián)想北京公司停止侵權(quán)并賠償損失。普利茅斯公司為證明其主張,提交了被訴侵權(quán)手機一部,該手機外包裝及手機上均有“Lenovo”商標(biāo),聯(lián)想北京公司認(rèn)可其系“Lenovo”商標(biāo)的注冊商標(biāo)專用權(quán)人。普利茅斯公司在本案起訴時,一方面提供了聯(lián)想北京公司的名稱、住所,確定了聯(lián)想北京公司的主體身份;另一方面,提交了被訴侵權(quán)產(chǎn)品上載有聯(lián)想北京公司注冊商標(biāo)的初步證據(jù),用以證明聯(lián)想北京公司可能實施了被訴侵權(quán)行為。被訴侵權(quán)產(chǎn)品上貼附有商品商標(biāo)的,可以認(rèn)定該商品商標(biāo)的權(quán)利人系被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造者,在有關(guān)侵權(quán)訴訟中,構(gòu)成與案件糾紛具有實際關(guān)聯(lián)的被告。故,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定聯(lián)想北京公司作為本案被告主體適格,普利茅斯公司的起訴符合民事訴訟法第一百一十九條的規(guī)定,原審法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理本案。原審法院以普利茅斯公司未提供證據(jù)證明聯(lián)想北京公司實施了侵權(quán)行為為由,裁定駁回普利茅斯公司的起訴,屬于適用法律錯誤,本院依法予以糾正。
綜上,普利茅斯公司上訴請求成立。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條、第一百七十條第一款第二項、第一百七十一條、《最高人民法院關(guān)于適用
一、撤銷北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2020)京73民初244號民事裁定;
二、本案指令北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理。
本裁定為終審裁定。
審判長 原曉爽
審判員 何雋
審判員 薛淼
二〇二一年十一月二十四日
法官助理 郝小娟
書記員 汪妮
來源:最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭
作者:原曉爽 郝小娟
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:最高法談 | 如何依據(jù)產(chǎn)品貼附商標(biāo)判斷被訴侵權(quán)適格主體(點擊標(biāo)題查看原文)
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