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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:李笑冬
原標題:對“《商標法》第四十四條一款”的慢慢談
很多年前,代理人游說客戶多注冊幾個類別,客戶時常用懷疑的眼光看著代理人,心說,注冊那么多,忽悠代理費嗎?暫時業(yè)務(wù)又做不到那幾個領(lǐng)域,為什么要注冊?代理人的游說詞,諸如“兵馬未動糧草先行”之類,常常在客戶的懷疑的眼中,變得沒有說服力。又過了一些年,故事繼續(xù),并形成了俗話說——“今天你不注冊,將來自有人‘替’你注冊”,另一個版本是“今天你不辦駁回復(fù)審,將來自有人‘替’你先行完成‘二次申請’”。
再后來,互聯(lián)網(wǎng)進一步發(fā)達,信息交流的成本更低了,商標忽然變成了五花馬千金裘,蘋果公司付出了幾千萬“買回”了它的iPAD,一個“莫言醉”身價千萬……生動地闡釋了,“商標,其實很值錢”。與之同時,我國的商標申請數(shù)量,不斷躍上新的臺階,年申請量從幾十萬件到幾百萬件,只用了不到十年的時間(中國商標的申請量從2006年的766319件猛增至2015年的2876048件)?!渡虡斯妗吩絹碓胶?,商標異議也越來越多。好似黃河一般,水流千里,沙子跟著隨行百里。惡意搶注在一段時間,成為需要解決的問題。
商標領(lǐng)域里,除圖形外,主力構(gòu)成要素——文字,很多都是取自于公共資源。特別是漢字商標,商標局甚至要求,申請人必須使用規(guī)范的漢字(當做商標文字),商標來自于公共資源的屬性,很鮮明。很多商標(典型的如使用語言原有詞的商標)的申請人,原本就是取了公共資源,去主張壟斷的權(quán)利。而公共資源,好似一座森林的樹木,縱然恢弘壯觀,到底數(shù)量還是有限的。于是,當某些公司、甚至是一個自然人,以其“一己之力”,在某一個很短時間里,申請了成百甚至上千件注冊商標的時候,人們開始詰問如此多的商標,究竟從何而來的?怎么能對如此多的商標,同時產(chǎn)生實際使用的需要?
這個現(xiàn)象,有時被簡稱為“商標大宗搶注”問題。幾年前的代理人,收到商標局和商評委的裁定書,會發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象——同是一個商標大宗搶注問題,商標局適用的法律條款是原《商標法》第十條第一款第(八)項,而商標評委員會對一模一樣的情形,用的法條卻是(原)《商標法》第四十一條一款。如此大概是因,修改前《商標法》第四十一條一款,其適用主體是商評委,估計商標局很想用,也不能用,于是轉(zhuǎn)而適用沒有主體限制的第十條一款(八)項。(接下來還會說到,這個問題,到北京高院就“清樣”案,即下文所說的659號判決,做出之后,思路已厘清了,此處先按下不表。)
商標大宗搶注問題,《商標法》第十條一款(八)項和四十一條一款,兩駕馬車并行的歷史,持續(xù)了一段時間。這中間,商標法第十條一款(八)項,功勛卓著,因為商標局的異議裁定,常常是更早的程序,商標局將惡意搶注,消滅了在了春季。為眾多商標遭搶注的權(quán)利人(尤其是那些商品類別不類似的情形),盡速實現(xiàn)了維權(quán)的效果。
然而,2010年4月20日,最高院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件司法解釋頒布,其第3條對于十條一款(八)項的適用情形,做了明確的限定——不能用來保護特定民事權(quán)益。自此,商標局之前用來解決大宗搶注問題的《商標法》第十條第一款(八)項的機制,開始失靈。自此,就大宗搶注問題,十條一款(八)項與四十一條一款,自此分野,漸行漸遠。兩駕馬車,僅剩下商評委手上的《商標法》第四十一條一款。
而在這個轉(zhuǎn)型過程中,堪稱需要汲取教訓的是,之前有一些代理組織,適用法律強調(diào)契合、追求嚴謹,他們將從商標局異議案繼續(xù)下去的案件,帶入了商評委階段,援引的法條,僅僅主張了此前在商標局階段的十條第一款(八)項,而商評階段的主力條款《商標法》第四十一條一款卻未被援引,這個問題在更加后來的司法訴訟中,摘選法律適用條款時,使得一些代理人悔不當初。十條一款(八)項的“轉(zhuǎn)型”故事,給予代理人的教訓或許是:今后對于法律法規(guī)的適用,要有一定的“預(yù)見性”,如果預(yù)見能力不強,最好把能用的條款都列上。
原本就好像“堂兄弟”一般的《商標法》十條第一款(八)項與四十一條一款,在前者被限制適用的情況下,四十一條一款的適用,亦在不少案件中,被收緊了口子,商評委啟用四十一條一款的門檻高了起來?!半p拳難敵四手”,現(xiàn)在“雙拳”還丟了一只。一時間,代理人發(fā)現(xiàn),應(yīng)對大宗惡意搶注,似乎有點招架不住。
這其中裹挾的重要問題有兩個:
第一個問題是——什么樣的數(shù)量可以稱之為“大宗”?直白地說,到底抄多少標,算多?抄多少標,管不了?
有人說,上百件才算,有人說,幾十件也算,甚至有人主張,十幾件也是吧!幾件也算吧!總之,打開商標網(wǎng),開到被申請人名下,商標數(shù)量越多,代理人似乎就越能看到點兒四十一條一款可以適用的“曙光”,而如果被申請人名下只有“區(qū)區(qū)”十幾件,或者幾件,代理人往往會對四十一條一款的適用前景不看好。搶注者抄得越多,抄襲的越是相同,被搶者才越能解決問題。
第二個問題是——抄襲了什么樣的商標,算“不正當手段”、算“欺騙”。
有人說,必須要舉證證明,被抄襲的商標,要有知名度,于是有不少代理人為了拯救自己客戶的商標,連同其他被搶注的商標,一并力證其知名度。但其他客戶到底不是自己的客戶,為其他品牌搜集證據(jù),耗時費力,還常常一頭霧水,信息一團凌亂。更尷尬的事情還有,其他“被搶者”,呈“沉默的羔羊狀”——不提異議,不提復(fù)審,任由其搶。而搶注者答辯,則是“理直氣壯”——“看看,你說的我搶的這些商標,除了你們家,別人都沒有給我提異議!你憑什么說是我搶注的?!”此番境地,怎不尷尬了事?!
也有人說,裁判者要保持對于基本生活經(jīng)驗的掌握,例如,某個搶注者,搶注了“力士”、“海飛絲”、“飄柔”、“潘婷”、“清揚”、“沙宣”……,雖然申請人沒有舉證證明,但裁判者大概應(yīng)該知道,這些牌子的知名度。于是不用舉證,只需提供被搶注商標的列表即可。這個觀點,在裁判者作為消費者的情境下,也許講得通,但假如是工業(yè)產(chǎn)品,軸承、汽門、電線、電纜、化學原料、化工產(chǎn)品……裁判者并不會經(jīng)常作為消費者的領(lǐng)域,相關(guān)舉證該如何展開,是非常值得分析的要點問題。典型問題是,申請人要不要舉證證明那些不屬于自己的品牌的知名度?如果要證明,那么證明到什么程度算舉證適格?
又有觀點認為,某些抄襲雖然抄襲的牌子數(shù)量不多,但其抄襲的牌子的質(zhì)量卻很重,區(qū)區(qū)幾件,就足以認定主觀惡意,例如以上的幾個洗發(fā)水品牌——其實在超市里,常見的洗發(fā)水品牌,也就是十幾件而已。如果某個搶注者,搶注了這十幾件商標——雖然沒有到達數(shù)百件的級別,但此等搶注,卻實屬對市場上的既有品牌,一網(wǎng)打盡做絕了。
大牌耀眼要維權(quán),小牌子也同樣充滿委屈,某些不為人知的“小牌子”的權(quán)利人說道,“因為我小,不知名,你就可以隨便搶我嗎?”而且人家“小牌子”又說了,在中國算“小”牌子,在我們意大利,我們可是有悠久歷史的貴牌子!國人品牌亦有話說,“不是說好要營造環(huán)境、留足空間嗎?”,怎么我們還沒“長大”,就要被搶注者扼殺在搖籃里了?!
圍繞以上第二個問題,之前形成的思路,大約是,對被搶注商標的數(shù)量的關(guān)注,其實是在關(guān)注其后背的權(quán)利人的數(shù)量。如果涉及到的被搶注的商標的權(quán)利人眾多,那么可以將其定性為涉及到秩序的問題,進而認定搶注者擾亂了秩序。當然,搶注數(shù)量級的問題,也仍在不同的案件中,給出了不同的觀點。
圍繞《商標法》第四十一條一款的適用標準,表面上看,好像松緊帶,其實是一場近乎于拉鋸戰(zhàn)的局面。于此又不得不表述一個旁支——為什么要對四十一條一款在適用中,加以控制。因為,在現(xiàn)實中,代理人將案件寄托于四十一條一款,其重大背景往往是——商品/服務(wù)不類似,又或者商標知名度尚不夠高。當商品不類似,要求保護的商標沒有高知名度(甚至沒有強顯著性)的情況下,要求商評委啟用四十一條一款,實際是要求商評委在突破《區(qū)分表》限制的同時,架空了原《商標法》第二十八條或十三條、三十一條之規(guī)定。遏制大宗搶注,有意義,但法律條款之間的結(jié)構(gòu)與平衡、防止權(quán)利人在維權(quán)過程中,缺乏法理根據(jù)地拓展壟斷范圍,同樣值得關(guān)注。所以,四十一條一款,在裁判者的適用中,置于兩個問題的中間,采信標準真真是不定的。
在司法導(dǎo)向的背景下,多份法院判決,回應(yīng)了《商標法》第四十一條一款在適用中的重要問題。兩個案子大名鼎鼎,第一個當屬(2015)高行(知)終字第659號判決(以下簡稱“659號”判決)。該判決一手撐起兩重天,一次解決了兩個重要的問題——
問題一,商標局能不能用《商標法》第四十一條一款(現(xiàn)在的《商標法》第四十四條一款)?659號判決指出——“根據(jù)2001年《商標法》第四十一條第一款的規(guī)定,已經(jīng)注冊的商標是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的,由商標局撤銷該注冊商標;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。該項規(guī)定的立法精神在于貫徹公序良俗原則,維護良好的商標注冊、管理秩序,營造良好的商標市場環(huán)境。根據(jù)該項規(guī)定的文義,其只能適用于已注冊商標的撤銷程序,而不適用于商標申請審查及核準程序。但是,對于在商標申請審查及核準程序中發(fā)現(xiàn)的以欺騙手段或者其他不正當手段申請商標注冊的行為,若不予制止,等到商標注冊程序完成后再啟動撤銷程序予以規(guī)制,顯然不利于及時制止前述不正當注冊行為。因此,前述立法精神應(yīng)當貫穿于商標申請審查、核準及撤銷程序的始終。商標局、商標評審委員會及法院在商標申請審查、核準及相應(yīng)訴訟程序中,若發(fā)現(xiàn)商標注冊申請人是以欺騙手段或者其他不正當手段申請注冊商標的,可以參照前述規(guī)定,制止不正當?shù)纳虡松暾堊孕袨?。當然,此種情形只應(yīng)適用于無其他法律規(guī)定可用于規(guī)制前述不正當商標注冊行為的情形?!弊源?,解決大宗搶注、擾亂秩序的四十一條一款(現(xiàn)在的四十四挑一款)的正義之劍,又被授予了商標局。雖然是“參照適用”,但總算也是可以適用了。
問題二,搶注多少算“大宗”、算構(gòu)成了對于秩序的擾亂。659號判決指出“本案中,根據(jù)本院查明的事實,金泰公司在多個商品類別上申請注冊了“清樣”商標,此外還申請注冊了6件“關(guān)漢卿”商標、3件“關(guān)家園”商標、2件“修達寧”商標、2件“斯巴魯”商標以及“修斯舒”、“修達舒”等商標。金泰公司的前述系列商標注冊行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人高知名度商標的故意,擾亂了正常的商標注冊管理秩序,有損于公平競爭的市場秩序,違反了公序良俗原則。參照2001年《商標法》第四十一條第一款關(guān)于禁止以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的立法精神,金泰公司的前述系列商標注冊行為應(yīng)當予以禁止,故本案被異議商標的申請注冊不應(yīng)予以核準?!睌?shù)一數(shù),被搶注的商標標識數(shù)量是7枚。判決提及的注冊件數(shù)是14件——14件也算多。那么今后,再不要說上百件才算多,幾十件不算啥之類的話了。
第二個案子,是北京高院(2016)京行終475號。475號判決指出“劉某某在多個商品類別上申請注冊了‘facebook’商標,還在第29類商品上注冊過‘黑人’、‘壹加壹’等商標。劉某某的前述系列商標注冊行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人高知名度商標的故意,擾亂了正常的商標注冊管理秩序,有損于公平競爭的市場秩序,違反了公序良俗原則”,475號判決所涉及到的被抄襲的商標標識數(shù)量同樣不算多。而且還關(guān)注了同一個被申請人,針對同一枚商標,在多個類別申請的情形?!皵?shù)量多”好像又有了一個新的觀察角度,不僅包括被抄襲的權(quán)利人的數(shù)量多,而且包括針對同一個權(quán)利人的商標的搶注的數(shù)量多(類別多)。
而針對同一個權(quán)利人的商標的搶注的數(shù)量多,目前又的法律適用角度,即原因《商標法》第四條,強調(diào)商標注冊申請應(yīng)是基于實際使用需要的原則規(guī)定。針對同一個對象,針對數(shù)十個類別、多次集中搶注,能夠轉(zhuǎn)換思路,將《商標法》第四十四條一款與第四條做結(jié)合或選其中之一使用,或許也是解決方案之一。
659號與475號案之后,2017年年初的《商標審理標準》頒布, 現(xiàn)行《商標審理標準》就《商標法》第四十四條一款的適用情形,有以下規(guī)定:
2.2.1:下列情形屬于本條所指的“以其他不正當手段取得注冊”:
(1)系爭商標申請人申請注冊多件商標,且與他人具有較強顯著性的商標構(gòu)成相同或者近似的;
(2)系爭商標申請人申請注冊多件商標,且與他人字號、企業(yè)名稱、社會組織及其他機構(gòu)名稱、知名商品的特有名稱、包裝、裝潢等構(gòu)成相同或者近似的;
(3)系爭商標申請人申請注冊大量商標,且明顯缺乏真實使用意圖的;
(4)其他可以認定為以不正當手段取得注冊的情形。
659號判決與475號判決與《商標審理標準》,充分反映出司法導(dǎo)向?qū)τ谡\信原則的要求指引。這一點,顯然是對新《商標法》第七條納入“誠信原則”之精神的呼應(yīng)。而另一個重要背景也不得不說——目前,我國的注冊申請量呈“激增”狀況,既有注冊商標數(shù)量極為龐大,這意味著既有權(quán)利,更意味著在后申請人需要繞開的壁壘越來越多,更意味著公共資源的緊張。一邊是很多企業(yè)幾番折騰拿不到自己一直在用的商標的注冊,另一邊則是搶注者“成功”地注冊了商標,拿去賣錢,而不是自己使用。在壟斷與平衡之間,公共資源的枯竭問題、商標到底是什么的問題,也為四十四條一款的適用,換了視野更寬闊的鏡頭。
自此,綜合分析——《商標法》第四十四條一款(原四十一條一款)的適用及其所能發(fā)揮的作用:《商標審理標準》就四十四一款與三十條、三十二條等條款的適用規(guī)范情形,側(cè)重點不同。四十四條一款,并未專門對指定商品/服務(wù)因素投入關(guān)注,而是更為強調(diào),要通過搶注者所搶注的商標標識,來確認搶注者的行為模式,并由商標以及行為模式,判斷搶注者的主觀惡意性。如果確認了該主觀惡意性較強,則《商標審理標準》理應(yīng)對其適用四十四條一款加以約束?;蛟S在適用中,存在一個類似于比例的考量,例如,被搶注的牌子的知名度越高,則對搶注的數(shù)量級的要求或許可以相對降低;被搶注的牌子的顯著性越強,抄襲近似程度越高,則對搶注的數(shù)量級的要求或許也可以相對降低;被搶注的牌子的知名度或者顯著性不高,但如果被搶注的數(shù)量級達到令人足以質(zhì)疑其有實際使用需求可能的程度,則認定其擾亂秩序亦有必要。
在壟斷與平衡之間,在技術(shù)邏輯與正義理念之間,請給裁判者留下追尋內(nèi)心正義的空間。四十四條一款,若尋求平衡,可以從嚴掌握,但四十四條一款作為體系抗衡惡意抄襲的最后制約力量,其正能量不能被縮小。此款是對誠信原則的最后的保護防線,堪稱是對誠信遵循的最后底線——當所有其他條款都“失靈”的時候,就是此條應(yīng)當被適用、發(fā)力出手、挽救誠信的時候。
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作者:李笑冬
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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