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【小D導(dǎo)讀】
4月15日上午,北京高院召開發(fā)布會,介紹2014年北京市法院知識產(chǎn)權(quán)審判工作,并發(fā)布2014年知產(chǎn)十大典型案例、十大創(chuàng)新性案例。
案例一 通信控制系統(tǒng)發(fā)明專利權(quán)無效行政案
【案情】
交互數(shù)字技術(shù)公司是名稱為“用于碼分多址(CDMA)通信系統(tǒng)的自動功率控制系統(tǒng)”的發(fā)明專利權(quán)人。中興通訊股份有限公司(下稱中興通訊)向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(下稱專利復(fù)審委員會)提出專利權(quán)無效宣告請求。專利復(fù)審委員會維持該專利權(quán)有效。中興通訊不服,提起行政訴訟。
法院經(jīng)審理后作出判決:撤銷無效決定,判令專利復(fù)審委員會重新作出無效決定。
【點評】
專利侵權(quán)的判定方法可以用于判斷訴爭的技術(shù)方案是否具備新穎性。這種方法的基本思路是,如果現(xiàn)有技術(shù)落入訴爭技術(shù)方案的保護(hù)范圍,則訴爭技術(shù)方案不具備新穎性。在此基礎(chǔ)上,為了判斷新穎性而對比訴爭技術(shù)方案和作為現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案時,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行正向比較,而不是進(jìn)行反向比較。所謂正向比較,是分析作為現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案是否具備訴爭技術(shù)方案的全部技術(shù)特征。所謂反向比較,是分析訴爭技術(shù)方案是否具有現(xiàn)有技術(shù)方案的全部技術(shù)特征,如果訴爭技術(shù)方案不具有現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案的全部技術(shù)特征,或者說現(xiàn)有技術(shù)方案比訴爭專利的技術(shù)方案的技術(shù)特征更多,則認(rèn)為多出來的技術(shù)特征構(gòu)成二者的區(qū)別技術(shù)特征,因而認(rèn)定訴爭專利的技術(shù)方案具備新穎性。反向比較是錯誤的新穎性判斷方法,應(yīng)當(dāng)予以否定。近年來,通信領(lǐng)域的專利糾紛頻發(fā),本案的審結(jié)對于通信領(lǐng)域的專利權(quán)保護(hù)與專利權(quán)有效性認(rèn)定具有重要示范意義。特別是該案對專利新穎性判斷方法進(jìn)行了探索和明確,有利于專利授權(quán)確權(quán)案件裁判標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。
案例二 “固定框架”專利權(quán)侵權(quán)案
【案情】
哈廷電子有限公司及兩合公司(下稱哈廷公司)是名稱為“固定框架”的發(fā)明專利權(quán)人。哈廷公司通過北京希格諾科技有限公司(下稱希格諾公司)購買了由浙江永貴電器股份有限公司(下稱永貴公司)制造、銷售的電連接器產(chǎn)品,哈廷公司認(rèn)為該產(chǎn)品侵犯其發(fā)明專利權(quán),應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失約1500萬元。
法院經(jīng)審理后作出判決:希格諾公司和永貴公司立即停止侵權(quán),永貴公司賠償哈廷公司經(jīng)濟(jì)損失70萬元、合理支出15.97萬元。
【點評】
技術(shù)特征如何劃分是專利權(quán)利要求解釋中的重要環(huán)節(jié),但是,如何科學(xué)合理地劃分出技術(shù)特征以及主題名稱是否屬于技術(shù)特征,是否對權(quán)利要求具有限定作用,在理論及實務(wù)界一直存在爭議。該案首先對技術(shù)特征的劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了有益嘗試,從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度,將專利技術(shù)特征的劃分與實現(xiàn)發(fā)明整體技術(shù)效果的各個技術(shù)環(huán)節(jié)相聯(lián)系。此外,該案還準(zhǔn)確界定了主題名稱的限定作用,認(rèn)定主題名稱本身并不屬于解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時,權(quán)利要求中記載的主題名稱應(yīng)當(dāng)予以考慮,但實際的限定作用應(yīng)當(dāng)取決于該主題名稱對權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)方案本身產(chǎn)生了何種影響。該案裁決具有較高的學(xué)術(shù)研究價值,其在權(quán)利要求的解釋規(guī)則、保護(hù)范圍的確定以及賠償數(shù)額的計算等方面都做出積極探索,既科學(xué)合理地界定了保護(hù)范圍,制裁了被控侵權(quán)人的侵權(quán)行為,同時也注意權(quán)衡權(quán)利人與社會公眾之間的利益平衡,支持了權(quán)利人的合理訴求,取得了法律效果與社會效果的統(tǒng)一。
案例三 “QQ”商標(biāo)爭議行政案
【案情】
“QQ”商標(biāo)(下稱爭議商標(biāo))由騰訊公司于2005年5月19日提出申請,核準(zhǔn)注冊日為2008年3月7日,核定使用在機車、汽車等商品上。2009年11月26日,奇瑞公司在法定期限內(nèi)針對爭議商標(biāo)向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(下稱商標(biāo)評審委員會)提出了撤銷申請。2013年2月17日,商標(biāo)評審委員會作出裁定:爭議商標(biāo)予以撤銷。騰訊公司不服該裁定,提起行政訴訟。
法院經(jīng)審理后判決:維持商標(biāo)評審委員會的被訴裁定。
【點評】
根據(jù)2001年施行的我國商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定,申請商標(biāo)注冊不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。商標(biāo)所有人通過宣傳、使用,投入了人力、物力,得到了消費者的認(rèn)可,逐漸在商標(biāo)上積累了商譽,這些都是商標(biāo)所有人的無形財產(chǎn),雖然不像注冊商標(biāo)那樣可以獲得專有性的權(quán)利,但是在一定程度上也是受到法律保護(hù)的。如果申請人明知或者應(yīng)知他人已經(jīng)使用并有一定影響的未注冊商標(biāo)而搶先在不相同、不相類似的商品或服務(wù)上進(jìn)行注冊,即可認(rèn)定其采用了不正當(dāng)手段。在先商標(biāo)的使用人能夠提供證據(jù)證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的,可以認(rèn)定其有一定影響。
案例四 “稻香村”商標(biāo)異議復(fù)審行政案
【案情】
1997年5月21日,北京稻香村食品集團(tuán)經(jīng)核準(zhǔn)注冊了“稻香村”商標(biāo)(第30類),后注冊人變更為北京稻香村公司。
2006年7月18日,蘇州稻香村公司提出“稻香村及圖”商標(biāo)(下稱被異議商標(biāo))的注冊申請,指定使用商品在第30類。
被異議商標(biāo)初步審定公告后,北京稻香村公司提出異議申請。國家工商行政管理總局商標(biāo)局裁定被異議商標(biāo)準(zhǔn)予注冊。北京稻香村公司向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。商評委裁定被異議商標(biāo)不予注冊。蘇州稻香村公司不服,提起行政訴訟。
法院經(jīng)審理后作出判決:維持商標(biāo)評審委員會的被訴裁定。
【點評】
此案是對兩個具有歷史淵源的老字號如何通過商標(biāo)近似的判斷來區(qū)分各自的市場的一個典型案例。蘇州稻香村公司在本案申請注冊的“稻香村”商標(biāo)與其受讓的在先商標(biāo),在表現(xiàn)形式上不同,反而與北京稻香村公司的具有較高知名度的“稻香村”商標(biāo)非常接近,從而會導(dǎo)致消費者的混淆誤認(rèn),打破了能夠區(qū)分的市場實際和已經(jīng)形成的穩(wěn)定市場秩序,將導(dǎo)致消費者對商品來源的混淆誤認(rèn),故不應(yīng)準(zhǔn)予注冊。通過本案的審理,法院確立了對于歷史悠久的老字號之間應(yīng)當(dāng)維護(hù)已經(jīng)穩(wěn)定的市場秩序,不得侵入對方商標(biāo)權(quán)保護(hù)領(lǐng)域的基本規(guī)則。
案例五 嵌入式軟件著作權(quán)侵權(quán)案
【案情】
微軟公司發(fā)現(xiàn)北京合眾思壯科技股份有限公司(下稱合眾思壯公司)銷售的汽車導(dǎo)航儀上使用了Windows CE 6.0計算機軟件,認(rèn)為合眾思壯公司的上述行為侵犯了其對上述軟件享有的著作權(quán),遂將合眾思壯公司訴至法院,要求被告承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。
法院經(jīng)審理后判決:合眾思壯公司停止侵權(quán)并賠償微軟公司經(jīng)濟(jì)損失及合理支出193萬余元。
【點評】
嵌入式軟件是一種嵌入在硬件中的操作系統(tǒng)和開發(fā)工具軟件。隨著社會信息化的日益加強以及計算機科技的快速發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)已經(jīng)開始滲透到日常生活的許多領(lǐng)域。但由于搭載嵌入式軟件的硬件通常作為產(chǎn)品的零部件,而非單獨作為軟件商品進(jìn)入流通領(lǐng)域,所以,權(quán)利人在維權(quán)中的取證過程相對于一般計算機軟件案件更加困難。本案作為“第一起涉及車載導(dǎo)航中嵌入式操作系統(tǒng)軟件侵權(quán)的案件”,確認(rèn)了正版標(biāo)簽在嵌入式軟件合法來源證明過程中的重要作用,對于研究有關(guān)嵌入式計算機軟件的著作權(quán)侵權(quán)問題具有重要的借鑒意義。
案例六 “蘋果APP”著作權(quán)侵權(quán)案
【案情】
《李可樂抗拆記》由甘肅人民美術(shù)出版社出版,李承鵬是該書作者。李承鵬指控蘋果公司未經(jīng)其許可,自行上傳或與開發(fā)者通過分工合作等方式,將其享有著作權(quán)的作品上傳到蘋果應(yīng)用商店,并通過該商店向社會公眾提供下載閱讀,獲取經(jīng)濟(jì)利益,上述行為侵害了涉案作品的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。
法院經(jīng)審理后判決:蘋果公司賠償李承鵬經(jīng)濟(jì)損失1萬元及因訴訟支出的合理費用1000元。
【點評】
本案是“作家維權(quán)聯(lián)盟”因蘋果公司在其經(jīng)營的App store(應(yīng)用程序商店)上提供涉嫌侵犯其著作權(quán)的應(yīng)用程序而向蘋果公司提起的系列維權(quán)訴訟之一。最終,法院認(rèn)定蘋果公司是App store(應(yīng)用程序商店)的經(jīng)營者,應(yīng)用程序商店是一個以收費下載為主的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺,并且在與開發(fā)商的協(xié)議中,約定了固定比例的直接收益,因此蘋果公司應(yīng)對開發(fā)商的侵權(quán)行為負(fù)有較高的注意義務(wù)。蘋果公司在可以明顯感知涉案應(yīng)用程序為未經(jīng)許可提供的情況下,仍未采取合理措施,未盡到注意義務(wù),具有主觀過錯,其行為構(gòu)成侵權(quán)。在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展、各種新的網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營模式不斷出現(xiàn)的情況下,本案的審理對如何界定平臺服務(wù)商的行為性質(zhì)、責(zé)任,具有一定借鑒和指導(dǎo)意義。
案例七 錢鐘書書信著作權(quán)及隱私權(quán)侵權(quán)案
【案情】
2013年5月,中貿(mào)圣佳國際拍賣有限公司(下稱中貿(mào)圣佳公司)發(fā)布已故著名學(xué)者錢鐘書書信手稿拍賣公告。錢鐘書遺孀楊季康(筆名楊絳)遂向法院提起侵害著作權(quán)及隱私權(quán)訴訟,認(rèn)為李國強和中貿(mào)圣佳公司構(gòu)成對其著作權(quán)及隱私權(quán)的侵犯。
法院經(jīng)審理作出判決:中貿(mào)圣佳公司和李國強停止侵權(quán)、賠償楊季康經(jīng)濟(jì)損失及精神損害撫慰金10萬元并賠禮道歉。
【點評】
此案不僅因涉及著作權(quán)、隱私權(quán)以及物權(quán)等多項權(quán)利的認(rèn)定,頗具代表性并廣受關(guān)注,而且還對拍賣公司因從事拍賣活動侵犯他人著作權(quán)的責(zé)任進(jìn)行了界定和規(guī)范,特別是拍賣公司在拍賣活動中,除應(yīng)依據(jù)拍賣法就拍賣標(biāo)的的所有權(quán)歸屬、委托人的身份情況進(jìn)行審查,并簽訂委托拍賣合同外,對于負(fù)載著作權(quán)、隱私權(quán)、肖像權(quán)等其他民事權(quán)利的拍賣標(biāo)的,還應(yīng)對相關(guān)著作權(quán)權(quán)利歸屬、隱私權(quán)和肖像權(quán)的權(quán)利保護(hù)等情況進(jìn)行審查,以履行拍賣法所賦予拍賣人的法定義務(wù)。此案的審結(jié),明晰了拍賣者的法律義務(wù),規(guī)范了拍賣市場秩序,對維護(hù)相關(guān)權(quán)利人的著作權(quán)、隱私權(quán)等民事權(quán)利具有積極的意義。
案例八 《推拿》著作權(quán)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭案
【案情】
畢飛宇系第八屆茅盾文學(xué)獎獲獎小說《推拿》的作者,人民文學(xué)出版社于2008年9月出版該小說。2009年7月,畢飛宇將電視劇改編權(quán)獨家提供給中融公司。2010年12月2日,中融公司將其獲得的授權(quán)轉(zhuǎn)讓給禾谷川公司。2011年1月,禾谷川公司委托陳枰為文學(xué)作品《推拿》的電視劇改編編劇。2013年4月,陳枰與西苑出版社就陳枰版《推拿》(上、下冊)簽訂《圖書出版合同》,同年6月,該書出版。畢飛宇、人民文學(xué)出版社以陳枰版《推拿》的出版發(fā)行行為侵權(quán)為由,訴至法院。
法院經(jīng)審理作出判決:西苑出版社停止出版發(fā)行圖書《推拿》;北京市新華書店王府井書店停止銷售圖書《推拿》;陳枰、西苑出版社連帶賠償畢飛宇經(jīng)濟(jì)損失14萬元;陳枰、西苑出版社連帶賠償人民文學(xué)出版社有限公司經(jīng)濟(jì)損失8萬元及因訴訟支出的合理費用5000元。
【點評】
反不正當(dāng)競爭法的立法目的在于規(guī)制市場經(jīng)營者的經(jīng)營行為、維護(hù)公平競爭的社會經(jīng)濟(jì)秩序,故反不正當(dāng)競爭法主要是規(guī)制商品市場流通過程中的授權(quán),而不是規(guī)制商品創(chuàng)作過程中的授權(quán)。本案中,陳枰和西苑出版社僅具有改編作品的授權(quán),并不具有出版改編作品的授權(quán),也就是說不具有將相關(guān)改編后的作品推向文化市場、作為圖書商品流通的授權(quán),因此,被告出版同名作品的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。本案在一定程度上反映出當(dāng)前圖書出版市場存在的授權(quán)混亂、權(quán)利意識淡薄、誠信缺失等現(xiàn)象。通過本案的審理,有利于當(dāng)事人規(guī)范其行為,也對整個圖書出版行業(yè)的合法規(guī)范經(jīng)營發(fā)展提出了指引。
案例九 馬愛儂仿冒不正當(dāng)競爭案
【案情】
馬愛農(nóng)在翻譯界具有一定的影響力和知名度。2012年6月18日至2013年1月4日,新世界出版社與北京興盛樂公司就出版《愛的教育》等13本圖書分別簽訂了出版合同,合同約定作者的署名為“馬愛儂編譯”。2012年10月至2013年6月,新世界出版社出版發(fā)行了上述13本圖書。這些圖書的封面、書脊、扉頁及版權(quán)頁上均署有“馬愛儂 編譯”,版權(quán)頁上同時還署名“作者 馬愛儂”。馬愛農(nóng)認(rèn)為新世界出版社仿冒其姓名,構(gòu)成了不正當(dāng)競爭,要求新世界出版社停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理費用50余萬元。
法院經(jīng)審理作出判決:新世界出版社賠償馬愛農(nóng)經(jīng)濟(jì)損失10萬元及合理費用1.5萬元,并判令新世界出版社停止出版發(fā)行涉案圖書。
【點評】
該案是一起典型的仿冒他人姓名的不正當(dāng)競爭糾紛案件。我國反不正當(dāng)競爭法規(guī)定了擅自使用他人姓名,引人誤認(rèn)為是他人的商品的行為屬于不正當(dāng)競爭行為。從字面上看,該條似乎不包括擅自使用與他人姓名相近似的姓名的情況。但從反仿冒和制止不正當(dāng)競爭行為的目的出發(fā),本案擴張解釋了上述規(guī)定,將擅自使用與他人知名姓名相近似的姓名的行為也認(rèn)定為上述規(guī)定所規(guī)范的不正當(dāng)競爭行為。另外,本案還探討了出版者出版仿冒他人姓名的圖書時的注意義務(wù)問題,提出了出版者在出版發(fā)行圖書過程中應(yīng)當(dāng)對作者署名盡到合理的注意義務(wù),且對于作者筆名的注意義務(wù)應(yīng)當(dāng)高于對作者真名的注意義務(wù),并以此作為出版者是否構(gòu)成侵權(quán)的依據(jù),這對于規(guī)范出版者的出版行為,防止仿冒他人姓名的圖書的出版發(fā)行具有積極意義。
案例十 獵豹瀏覽器不正當(dāng)競爭案
【案情】
合一信息技術(shù)(北京)有限公司(下稱合一公司)經(jīng)營優(yōu)酷網(wǎng),主要以兩種方式向用戶提供視頻播放服務(wù),一是“廣告+免費視頻”服務(wù),二是向收費注冊用戶提供無廣告的視頻服務(wù)。合一公司發(fā)現(xiàn)獵豹瀏覽器通過修改并誘導(dǎo)用戶修改優(yōu)酷網(wǎng)參數(shù),過濾優(yōu)酷網(wǎng)視頻廣告,遂起訴要求金山網(wǎng)絡(luò)公司等立即停止不正當(dāng)競爭行為,并消除影響,賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理開支500萬元。
法院經(jīng)審理作出判決:金山網(wǎng)絡(luò)公司、金山安全公司賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計30萬元等。
【點評】
目前,“廣告+免費視頻”服務(wù)模式是國內(nèi)外視頻網(wǎng)站普遍采用的商業(yè)模式,包括優(yōu)酷網(wǎng)在內(nèi)的視頻網(wǎng)站確實存在貼片廣告過多、過長,無法跳過的問題,市場上部分消費者對此頗有微詞。但商業(yè)模式的優(yōu)劣理應(yīng)由市場選擇決定,而非由其他經(jīng)營者以破壞性手段,采取“叢林法則”競爭方式進(jìn)行評判。本案是我國首例瀏覽器過濾視頻廣告不正當(dāng)競爭糾紛案,代表了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)容服務(wù)提供者與技術(shù)服務(wù)提供者的生存邊界之爭。國外也存在類似的糾紛,但未形成生效判決。本案裁判不僅法律意義重大,而且廣受互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)關(guān)注,社會影響巨大。法院判決重點闡明了瀏覽器過濾視頻廣告的不正當(dāng)性在于商業(yè)模式利益應(yīng)受法律保護(hù),除非存在更優(yōu)越的可替代之模式,他人不應(yīng)以該模式存在缺陷而借中立技術(shù)之名破壞該商業(yè)模式,損害該商業(yè)模式經(jīng)營者的可得利益。
來源:中國知識產(chǎn)權(quán)報 編輯:IPRdaily 趙珍 -------------
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